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LFG_2º Semestre_2009Civil – Pablo Stolze
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1a Aula - 28/07/09
Prof. Pablo Stolze
Baixar as apostilas (2009.2 - a partir de sexta-feira) dele postadas
no site:
www.novodireitocivil.com.br
Pablo diz para não baixar as do primeiro semestre porque
sempre tem atualização.
PESSOA JURÍDICA EPESSOA JURÍDICA E
PESSOA FÍSICA - Parte IPESSOA FÍSICA - Parte I
1. PERSONALIDADE JURÍDICAPERSONALIDADE JURÍDICA:
Conceito: A personalidade jurídica é a aptidão genérica
para se titularizar direitos e contrair obrigações na órbita do direito,
ou seja, é a qualidade para ser sujeito de direito.
1.1 - Pessoa Física ou NaturalPessoa Física ou Natural:
Em que momento a pessoa física adquire
personalidade jurídica?
Nos termos da 1a parte do art. 2° do CC, a personalidade
civil da pessoa física começa do nascimento com vida.
Art. 2o A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro.
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À luz do princípio da dignidade da pessoa humana, o
sistema brasileiro, afastando-se do art. 30 do Código Civil espanhol,
para efeito de aquisição de personalidade jurídica, não exige tempo
mínimo de sobrevida nem forma humana.
TEORIAS EXPL ICAT IVAS DOTEORIAS EXPL ICAT IVAS DO
NASC ITURONASCITURO :
ConceitoConceito: Nascituro é o ente concebido, mas ainda ñ
nascido, com vida intra-uterina.
Dica 1: o embrião congelado em laboratório Ñ É
NASCITURO! Não utilize essa expressão em prova para designá-lo.
Dica 2: as Bancas mais conservadoras tendem a seguir
a Teoria Natalista que ainda é predominante.
Duas teorias fundamentais:
1a) TEORIA NATALISTATEORIA NATALISTA (Defensores - Vicente Ráo, Silvio
Rodrigues, Silvio Venosa, Eduardo Spínola):
Esta teoria dá ênfase à primeira parte do art. 2°, ao
considerar que o nascituro não é sujeito de direito, gozando de
mera expectativa, uma vez que a personalidade só é adquirida a
partir do nascimento com vida.
Dica: Pablo diz que a doutrina brasileira,
predominantemente é natalista.
2a) TEORIA CONCEPCIONISTATEORIA CONCEPCIONISTA:
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Essa corrente ainda não é dominante, mas vem ganhando
espaço no Direito Brasileiro.
Defensores: Teixeira de Freitas, Clóvis Beviláqua,
Limongi França, Silmara Chinelato (tem um livro especificamente
sobre o nascituro. É concepcionista de carteirinha).
Conceito: para esta teoria, o nascituro seria considerado
pessoa, inclusive para efeitos patrimoniais, desde a concepção.
Esta teria concepcionista, portanto, considera que o
nascituro não goza de mera expectativa.
Para essa linha o nascituro é considerado dotado de
personalidade desde a sua concepção.
Para essa linha o nascituro adquire personalidade jurídica
desde a concepção, inclusive para efeitos patrimoniais.
Essa linha explica muito melhor as situações de proteção
ao nascituro.
OBS.: Reforçando a Teoria Concepcionista, podemos
observar no sistema brasileiro inúmeros dispositivos que, tratando-
o como sujeito, confere-lhe direitos (ver Quadro Esquemático do
material de apoio).
OBS.: Existe uma Teoria intermediária, posto ñ tão
relevante: TEORIA DA PERSONALIDADE FORMAL OU
CONDICIONAL esta teoria afirma que o nascituro é dotado de
personalidade em face de direitos extrapatrimoniais, de maneira
que os efeitos patrimoniais só seriam observados a partir do
nascimento com vida.
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Para Pablo o que esta teoria sugere é uma personalidade
pela metade.
QUAL A TEORIA ADOTADA PELO CCQUAL A TEORIA ADOTADA PELO CC??
Aparentemente, o codificador, por ser mais prática, teria
adotado a Teoria Natalista, observa Clóvis Beviláqua, na obra
"Código Civil dos Estados Unidos do Brasil", Ed. Rio, 1975.
Todavia, demonstrando a inequívoca influência concepcionista, o
próprio autor aponta inúmeras situações em que o nascituro é
considerado pessoa.
Em reforço à Teoria Concepcionista, a lei 11.804/2008
consagrou os alimentos gravídicos, reforçando tese já esposada
pela jurisprudência.
Existe entendimento no STJ (REsp 931556/RS; REsp
399028/SP1), admitindo indenização por dano moral ao
nascituro.
O que é dano moral? Dano moral é lesão a direito
da personalidade.
O STJ tem admitido indenização por dano moral ao
nascituro, sendo assim o nascituro é pessoa!
O que é natimorto?
O natimorto ñ é recém-nascido; é aquele que nasce
morto. Para o natimorto o Enunciado 1 da I Jornada de Direito Civil
1 Na pág. 10 do material de apoio.
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reconheceu que o natimorto é merecedor de tutela jurídica como o
direito ao nome, à imagem e à sepultura.
O nascido morto, portanto, goza de tutela.
OBS.: Enunciados ñ são Súmulas, são atividades de
doutrina que ñ vinculam o juiz.
2. CAPACIDADECAPACIDADE:
É um tema conexo ao tema da personalidade.
A capacidade também é um conceito fundamental do
Direito Civil.
A capacidade se desdobra em: capacidade de direito e
capacidade de fato (ou de exercício).
Quando a pessoa reúne as duas capacidades, fala-se que
ela tem capacidade plena. Esta, em geral é adquirida a partir dos
18 anos (desde que tenha saúde mental).
CAPACIDADE DE DIREITOCAPACIDADE DE DIREITO:
No atual estágio do direito moderno ñ há como se
separar os conceitos de personalidade e de capacidade de
direito (Orlando Gomes), porque a capacidade de direito é uma
capacidade genérica, qualquer pessoa tem.
Capacidade de direito e personalidade são faces da
mesma moeda. Todo mundo tem capacidade de direito, mas nem
todo mundo tem capacidade de fato.
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A capacidade de fato traduz a aptidão para
pessoalmentepessoalmente praticar atos na vida civil.
OBS.: O que é, na teoria do Direito Civil, a
"legitimidade"?
Seguindo a doutrina do professor Calmon de Passos,
temos que a legitimidade é a pertinência subjetiva para a prática de
determinado ato. Nada tem a ver com capacidade. Faltar
legitimidade significa existir um impedimento específico para a
prática de determinado ato (art. 1749, I e 1521, IV).
Art. 1.749. Ainda com a autorização judicial, não pode o tutor, sob pena de nulidade:
I - adquirir por si, ou por interposta pessoa, mediante contrato particular, bens móveis ou imóveis pertencentes ao menor;
Art. 1.521. Não podem casar:
IV - os irmãos, unilaterais ou bilaterais, e demais colaterais, até o terceiro grau inclusive;
O impedimento para a prática de determinado ato é o
que chamamos de ilegitimidade.
O art. 1521, IV impede o casamento entre irmãos,
embora ambos sejam capazes. É uma falta de legitimidade. De
igual modo no art. 1749, I, há falta de legitimidade, embora haja
capacidade.
Ausente a capacidade de fato, fala-se que há
incapacidade. A incapacidade é a ausência da aptidão de praticar
atos da vida civil (falta da capacidade de fato).
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Essa Incapacidade subdivide-se em: incapacidade
absoluta e incapacidade relativa.
Os absolutamente incapazes são representados; os
relativamente incapazes são assistidos.
À luz do NCC os absolutamente incapazes estão no art. 3°
e os relativamente incapazes estão no art. 4° do CC/2002.
Os arts. 3° e 4° são os que Pablo chama de artigos
matriciais do CC.
Art. 3°:
Art. 3o São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil:
I - os menores de dezesseis anos;
II - os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos;
III - os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade.
Inciso I - são chamados de menores impúberes.
Inciso II - o CC, seguindo a linha mais moderna da
medicina, ñ usa mais a expressão "louco de todo gênero", esta
viola a dignidade da pessoa humana.
OBS.: A doutrina, interpretando o inciso II do art. 3° é
forte no sentido de que, uma vez interditado, caso o incapaz
pratique o ato em momento de lucidez, este permanecerá inválido
(porque ñ houve a presença de seu curador).
Questão de concurso: O incapaz, portador de
enfermidade ou deficiência mental, ainda ñ interditado, que
venha a praticar ato prejudicial ao seu interesse, pode ter
este ato posteriormente invalidado?
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O CC é omisso quanto a isso; quem nos responde à
questão é a doutrina.
A doutrina brasileira, especialmente influenciada pelos
sistemas italiano e francês, sustenta a possibilidade de invalidação
do ato. Segundo Orlando Gomes, a invalidação deste ato
pressupõe:
1°) a incapacidade do agente;
2°) o grave prejuízo sofrido por ele;
3°) a demonstração da má-fé da outra parte.
Silvio Rodrigues assevera que a má-fé da outra parte
pode ser circunstancialmente demonstrada.
Em reforço à tese exposta, o art. 503 do Código da França
admite a invalidação dos atos praticados pelo incapaz ainda ñ
interditado.
Inciso III - Novidade! Por exemplo, o estado de coma
pode caracterizar um exemplo desse inciso (Felipe Massa, por
exemplo, quando estava em coma induzido). O "boa-noite"
cinderela também.
OBS: A pessoa que, lançando mão de substâncias
estupefacientes ou congêneres, voluntariamente, coloca-se em
estado de incapacidade não pode alegar isenção de
responsabilidade com base na Teoria da Actio Libera in causa.
Esta teoria, segundo o grande Alvino Lima em sua tese "Da Culpa
ao Risco" também se aplica ao Direito Civil.
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Dica: Texto de Claus Roxin sobre a actio libera in causa,
baixar texto em espanhol no site: www.cienciaspenales.net
Art. 4° - INCAPACIDADE RELATIVA:
Art. 4o São incapazes, relativamente a certos atos, ou à maneira de os exercer:
I - os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos;
II - os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, e os que, por deficiência mental, tenham o discernimento reduzido;
III - os excepcionais, sem desenvolvimento mental completo;
IV - os pródigos.
Parágrafo único. A capacidade dos índios será regulada por legislação especial.
Inciso I - são os chamados menores púberes -
relativamente capazes -.
Inciso II – Pegadinha: se a embriaguez é total e
patológica e a toxicomania idem, a incapacidade ñ é relativa, e sim
absoluta!
Quando a embriaguez é habitual e apenas reduz o
entendimento = incapacidade relativa.
Inciso IV - os portadores da síndrome de down são
considerados relativamente incapazes neste inciso próprio -
novidade -.
Os relativamente incapazes também podem ser
interditados.
O pródigo é relativamente incapaz e está nesse inciso. O
pródigo é a pessoa que gasta imoderadamente o seu patrimônio,
podendo reduzir-se à miséria (isso passa por uma avaliação
psicológica). O pródigo beira a miséria.
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O legislador, para protegê-lo dando-lhe um mínimo
necessário, o coloca aqui com incapacidade relativa.
O pródigo, nos termos do art. 4°, IV c/c com o art. 1782, é
considerado relativamente incapaz, devendo ser nomeado um
curador para assisti-lo em atos de repercussão patrimonial.
QUESTÃO DO MP: O curador do pródigo deve se
manifestar quanto ao casamento do pródigo? O procedimento
prévio o curador deve se manifestar porque o casamento tem
repercussão patrimonial. O curador ñ pode se manifestar no
aspecto material do casamento, por exemplo, a escolha do outro
nubente, mas deve se manifestar no aspecto patrimonial.
OBS.: O que é estatuto jurídico do "patrimônio
mínimo"?
Tese desenvolvida pelo professor Luiz Edson Fachin,
publicada pela Ed. Renovar, segundo a qual, em respeito ao
princípio da dignidade da pessoa humana, as normas civis devem
resguardar sempre um mínimo de patrimônio para que cada pessoa
tenha vida digna.
Art. 4°, PU: Para prova de MPU é interessante. O CC ñ
trata mais da capacidade do índio que é tratada em lei especial.
O índio ñ tem a capacidade tratada no CC/2002, mas é
regulada no art. 8° da lei 6.001/73 (Estatuto do Índio) que, em
regra, nos termos da lei especial, considera-o absolutamente
incapaz.
OBS.: Senilidade ñ é, por si só, causa de incapacidade.
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EFEITOS DA REDUÇÃO DA MAIORIDADE CIVILEFEITOS DA REDUÇÃO DA MAIORIDADE CIVIL
1°) Previdenciário: No que tange ao aspecto
previdenciário, o Enunciado 3 da I Jornada de Direito Civil traduz a
posição predominante no sentido de que, a despeito da redução
da maioridade civil para os 18 anos, para fim de pagamento de
benefício previdenciário prevalece o limite de idade da lei especial
(lei previdenciária).
2°) Alimentos:
O STJ já firmou entendimento no sentido de que a
maioridade civil não implica cancelamento automático do
pagamento da pensão alimentícia, que deve tomar como referência
de termo final o período de conclusão dos estudos (REsp
347010/SP, REsp 442502/SP).
Reforçando a tese segundo a qual o cancelamento da
pensão ñ é automático, exigindo o devido processo civil
constitucional, fora editada a Súmula 358/STJ.
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2ª Aula – 06/08/09
Obs. A Lei 12.004/09 presunção de paternidade para
quem se recusa a fazer o exame de DNA. Pablito novidade
nenhuma, pois já havia a Súmula 301/STJ e dois artigos no CC.
Segundo o professor Barros Monteiro, a maioridade é
atingida no primeiro instante do dia em que a pessoa completa 18
anos – a sua maioridade –.
EMANCIPAÇÃO:
Conceito: a emancipação, instituto jurídico não apenas
consagrado no Brasil, mas também em diversos outros sistemas (a
exemplo do art. 133 do Código de Portugal) antecipa os efeitos da
maioridade civil.
A emancipação está prevista no art. 5º, PU e neste artigo
encontramos as três espécies de emancipação:
1ª) VOLUNTÁRIA prevista no inciso I, primeira parte;
2ª) JUDICIAL prevista no inciso I, segunda parte;
3ª) LEGAL prevista nos incisos II a V.
EMANCIPAÇÃO VOLUNTÁRIAEMANCIPAÇÃO VOLUNTÁRIA:
A emancipação voluntária, conferida em caráter
irrevogável e por instrumento público, independentemente de
homologação do juiz, é manifestação dos pais (ou de um deles
na falta do outro, por exemplo, um falecido ou declarado ausente),
desde que o menor tenha, pelo menos, 16 anos completos.
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Atente que a emancipação é irrevogável. Ato
irrevogável por excelência e que, por conta do princípio da
Isonomia é ato conjunto dos pais.
IPC: a despeito de a emancipação, regra geral,
antecipar os efeitos da maioridade civil, e, por consequência,
extinguir o poder e a responsabilidade dos pais sobre os filhos, a
doutrina brasileira (Sílvio Venosa) assim como a jurisprudência (RTJ
62/108, RT494/92) sustentam a possibilidade de os pais
permanecerem responsáveis pelo filho emancipado até os 18 anos
de idade. É a posição que Pablo Stolze também defende.
Isso prevalece para as outras hipóteses de emancipação?
A doutrina não dá muita ênfase nessas hipóteses. Essa observação
tem mais conexão, para a doutrina, para a emancipação voluntária.
EMANCIPAÇÃO JUDICIALEMANCIPAÇÃO JUDICIAL:
A emancipação judicial é aquela concedida pelo juiz,
ouvido o tutor, desde que o menor tenha, pelo menos, 16 anos
completos.
Esse tipo se aplica para os menores que não estão sob o
poder familiar dos pais, tanto é que o tutor é ouvido.
Quem emancipa é o juiz e não o tutor o juiz ouve
o tutor e, por sentença e ouvido também o MP, emancipa o menor.
Hipóteses de emancipação legal (operam-se por força
de lei):
1ª) CASAMENTO – o casamento civil emancipa. A partir de
que idade o homem pode se cara no Brasil? E a mulher? Também
16 anos. No CC-16 o homem só podia casar aos 18 anos. Hoje, por
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força do princípio da isonomia, homens e mulheres podem se casar
a partir dos 16 anos, mas precisam de autorização judicial.
À luz do CC/02, as pessoas entre 16 e 18 anos, casando-
se com a autorização dos representantes legais ou do juiz,
emancipa-se. Não é a autorização que emancipa, esta é só para
casar; o que emancipa é o casamento.
Uma pessoa pode se casar com idade inferior a
16 anos?
Na forma do art. 1520/CC, é possível, por exceção, o
casamento de pessoa com idade inferior a 16 anos, em duas
situações:
- ocorrência de gravidez;
- para evitar imposição ou cumprimento de pena criminal.
A separação judicial faz com que a emancipação
venha a perder efeito ou a pessoa continua emancipada?
A pessoa emancipada pelo casamento, se esse
casamento vier a ser invalidado, ela permanece emancipada
ou volta a ser incapaz (caiu no MP/MG)?
Emancipado pelo casamento, caso o indivíduo venha a se
separar ou a se divorciar posteriormente, uma vez que tais
sentenças têm eficácia para o futuro, a pessoa permanece
emancipada.
No que tange à invalidade do casamento, a despeito de
existir polêmica, forte corrente doutrinária sustenta a
retroatividade dos efeitos da sentença de invalidade (Flávio
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Tartuce, Fernando Simão, Zeno Veloso), de maneira que seria
adequado concluir o retorno à situação de incapacidade, ressalvada
a hipótese do casamento putativo.
2ª) O EXERCÍCIO DE EMPREGO PÚBLICO EFETIVO:
O exercício de cargo público também
emanciparia? Lógico. Todavia, é difícil encontrarmos caso de
pessoa entre 16 e 18 anos que tenha assumido um cargo público.
Essa regra tem uma aplicação diminuta, uma das poucas exceções
decorrem de legislação especial, como as militares.
3ª) A COLAÇÃO DE GRAU EM CURSO DE ENSINO SUPERIOR:
também hipótese de difícil aplicação – colação de grau em ensino
superior abaixo dos 18 anos.
4ª) PELO ESTABELECIMENTO CIVIL OU PELO
ESTABELECIMENTO COMERCIAL OU PELA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE
EMPREGO, desde que, em função deles, o menor com 16 anos
completos tenha economia própria. São três situações no mesmo
inciso.
Essas hipóteses de emancipação podem ser enfrentadas
incidentalmente no curso de um processo.
Obs.: Recomendação de leitura: Humberto Ávila
“Neoconstitucionalismo: entre a ciência do Direito e o direito da
ciência”.
O que se entende por economia própria? Qual a
natureza jurídica dessa expressão “economia própria”?
Considerando-se o sistema aberto de normas do CC/2002,
“economia própria” consiste, na dicção do professor Arruda Alvim,
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em um conceito vago ou fluídico, a ser preenchido pelo juiz, no caso
concreto, à luz do princípio da operabilidade.
O Menor emancipado comete crime?
O menor emancipado não tem imputabilidade penal
que só é atingida aos 18 anos. Caso venha a cometer Ilícito
criminal, será o mesmo tratado como ato infracional, na forma do
ECA.
O professor LFG sustenta a tese no sentido de admitir a
prisão civil para cumprimento de obrigação. Argumenta que essa
prisão civil não tem natureza penal, por isso seria possível.
A MORTE (EXTINÇÃO DA PESSOA FÍSICA)A MORTE (EXTINÇÃO DA PESSOA FÍSICA):
As comunidades científicas internacional e brasileira (ver
Resolução 1480 do CFM) sustentam que, embora, a parada
cardiorrespiratória possa caracterizar o óbito, a morte encefálica
é o marco biológico mais seguro dada a sua irreversibilidade.
Nos termos do art. 6º/CC, a morte marca o fim da pessoa
física ou natural.
O Código Civil admite duas situações de morte
presumida:
A primeira situação de morte presumida está na 2ª parte
do art. 6º/CC e é a seguinte: haverá morte presumida no caso da
AUSÊNCIA quando for aberta a sucessão definitiva dos bens do
ausente.
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Conceito: a ausência, matéria detalhada no texto
complementar do material de apoio, consiste simplesmente em
procedimento de transmissibilidade do patrimônio da pessoa que
desaparece do seu domicílio sem deixar notícia ou representante
(art. 22 e seguintes do CC).
O CC/2002 inaugurou outras situações de morte
presumida que não se confundem com ausência:
O art. 7º do CC estabelece outras situações de morte
presumida que com a ausência não podem se confundir. Aqui é
registrado em livro próprio para óbito e não de ausência.
O que se entende por COMORIÊNCIA?
A comoriência traduz uma situação de morte
simultânea.
Caso a questão do concurso não indique a sucessividade
cronológica dos óbitos, devo considerar os comorientes
simultaneamente mortos, de maneira que um não herda do outro,
abrindo-se cadeias sucessórias autônomas e distintas (art.
8º/CC).
Tem de ser morte no mesmo local? Em geral sim
porque é pouco provável que faleçam no mesmo instante em local
distinto. É possível, mas não é provável.
PESSOA JURÍDICAPESSOA JURÍDICA
A origem da pessoa jurídica é o fato associativo.
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O ser humano é gregário por excelência e, visando a
atingir diversas finalidades, sempre tendeu ao agrupamento. Nessa
linha, a noção básica de pessoa jurídica deriva do agrupamento
humano personificado pelo Direito.
CONCEITO: Nesta perspectiva temos que pessoa jurídica é
o grupo humano, criado na forma da lei e dotado de personalidade
jurídica própria, para atingir fins comuns.
TEORIAS EXPLICATIVAS DA PESSOA JURÍDICATEORIAS EXPLICATIVAS DA PESSOA JURÍDICA:
Existem duas correntes fundamentais:
CORRENTE NEGATIVISTA (Brinz, Planiol, Ihering)
negava a existência da pessoa jurídica como um sujeito de direito2.
Alguns diziam que a pessoa jurídica era apenas um patrimônio
coletivo; outros diziam que não eram sujeito de direito, mas um
grupo de pessoas físicas reunidas. Não predominou.
CORRENTE AFIRMATIVISTA PREDOMINOU. afirmava a
existência da pessoa jurídica como um sujeito de direito.
Dentro dessa corrente Afirmativista existem várias
teorias. Por exemplo, Kelsen dizia que a pessoa jurídica era um
conjunto de normas.
Três teorias são fundamentais:
1ª) TTEORIAEORIA DADA F FICÇÃOICÇÃO defendida por SAVIGNY . A Teoria
da Ficção afirma que a pessoa jurídica tema existência meramente
ideal ou abstrata, fruto da técnica jurídica, negando-lhe dimensão
social.
2 Era uma teoria radical.
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2ª) TTEORIAEORIA DADA R REALIDADEEALIDADE O OBJETIVABJETIVA defendida por
muitos autores, dentre eles, CLÓVIS BEVILÁQUA . Essa teoria faz o
contraponto de Savigny. Para os adeptos da Teoria da Realidade
Objetiva ou Organicista, diferentemente da visão sobremaneira
abstrata de Savigny, uma pessoa jurídica seria um organismo social
vivo, a ser estudado pela Sociologia.
3ª) TTEORIAEORIA DADA R REALIDADEEALIDADE T TÉCNICAÉCNICA dentre alguns
autores, SALEILLES3. Pablo é a melhor teoria porque marca o
equilíbrio entre as duas anteiores. Os adeptos da Teoria da
Realidade Técnica, sem negar a dimensão e a atuação social da
pessoa jurídica, reconhecia, por outro lado, que a sua personalidade
é fruto da técnica do Direito.
A terceira Teoria é a que melhor explica o art. 45/CC que
veremos na próxima aula.
PESSOA JURÍDICA PODE SOFRER DANO MORALPESSOA JURÍDICA PODE SOFRER DANO MORAL?
A corrente predominante em nosso Direito, amparada
na Súmula 227 do STJ, bem como no art. 52/CC, ADMITE O DANO
MORAL OBJETIVO à pessoa jurídica.
Uma segunda corrente (minoritária) afirma que, por
não ter dimensão psicológica, pessoa jurídica não sofreria dano
moral (ver Wilson Melo da Silva).
IPC: Apesar de ser minoritária, cremos que a segunda
corrente acaba recebendo reforço do Enunciado 286 da IV Jornada
de Direito Civil. O Enunciado diz o contrário do que diz o Código
3 Foi quem cunhou a expressão: “contrato de adesão”.
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Civil e, quando faz isso, por via oblíqua, acaba dando força à teoria
minoritária.
3ª Aula – 13/08/09
COMENTÁRIOS AO ART. 45 DO CC:
Art. 45. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo.
Parágrafo único. Decai em três anos o direito de anular a constituição das pessoas jurídicas de direito privado, por defeito do ato respectivo, contado o prazo da publicação de sua inscrição no registro.
Esse artigo acaba reforçando a tese de que o registro da
pessoa jurídica é constitutivo da sua personalidade. O professor
Caio Mário sustenta que a eficácia desse registro opera efeitos ex
nunc (para o futuro).
E se a pessoa jurídica não tiver registro? Ausente
o registro, temos uma mera sociedade irregular ou de fato, tratada
como ente despersonificado pelas regras do Direito Empresarial
(arts. 986 e seguintes), caso em que os seus sócios passam a ter
responsabilidade pessoal pelos débitos sociais.
Em geral, o ato constitutivo da pessoa jurídica (o estatuto
ou o contrato social) é registrado ou na Junta Comercial (JC que é o
Registro Público de Empresa) ou o registro é feito no CRPJ (Cartório
de Registro de Pessoas Jurídicas).
Em situações especiais, para que se posa constituir, a
pessoa jurídica (exige a obtenção de uma autorização específica do
Poder Executivo, a exemplo daquela dada pelo Banco Central aos
Bancos ou da autorização concedida pela SUSEP às Seguradoras.
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Vale lembrar, ainda, a existência de entes
despersonificados (ou com personificação anômala segundo Maria
Helena Diniz) os quais, embora sem configurar tecnicamente
pessoa jurídica têm capacidade processual (é o caso do
condomínio, dos espólio e das outras entidades referidas no art.
12/CPC).
ESPÉCIES DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO
PRIVADO
Art. 44. São pessoas jurídicas de direito privado:
I - as associações;
II - as sociedades;
III - as fundações.
IV - as organizações religiosas; (Incluído pela Lei nº 10.825, de 22.12.2003)
V - os partidos políticos. (Incluído pela Lei nº 10.825, de 22.12.2003)
§ 1o São livres a criação, a organização, a estruturação interna e o funcionamento das organizações religiosas, sendo vedado ao poder público negar-lhes reconhecimento ou registro dos atos constitutivos e necessários ao seu funcionamento. (Incluído pela Lei nº 10.825, de 22.12.2003)
§ 2o As disposições concernentes às associações aplicam-se subsidiariamente às sociedades que são objeto do Livro II da Parte Especial deste Código. (Incluído pela Lei nº 10.825, de 22.12.2003)
§ 3o Os partidos políticos serão organizados e funcionarão conforme o disposto em lei específica. (Incluído pela Lei nº 10.825, de 22.12.2003)
Art. 2.031. As associações, sociedades e fundações, constituídas na forma das leis anteriores, bem como os empresários, deverão se adaptar às disposições deste Código até 11 de janeiro de 2007. (Redação dada pela Lei nº 11.127, de 2005)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às organizações religiosas nem aos partidos políticos. (Incluído pela Lei nº 10.825, de 22.12.2003))
OBS: Tamanha foi a pressão exercida por empresários,
sociedades, fundações, e demais tipos de associação que o
legislador, posto eximindo apenas partidos políticos e organizações
religiosas da adaptação ao Código, resolveu dilatar este prazo para
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aquelas outras pessoas (a respeito desta polêmica, ver no material
de apoio o item “Breve Síntese do drama existencial vivido pelo art.
2.031/CC”)45.
O prazo de adaptação ao novo Código, que não se aplica
a organizações religiosas e partidos políticos, findou em
11/01/2007. Para aqueles que não realizarem a necessária
adaptação, não há sanção específica prevista no CC, mas a
doutrina, analisando o sistema jurídico como um todo, reconhece
as seguintes:
- Proibição de participar de licitação;
- Impossibilidade de obter crédito ou financiamento em
banco, assim como, por estar irregular, haverá a responsabilidade
dos seus sócios ou administradores – -.
FUNDAÇÃOFUNDAÇÃO:
Conceito a fundação, diferentemente das sociedades
e das associações, não deriva da união de indivíduos, mas sim da
afetação de um patrimônio que se personifica para a
realização de finalidade não lucrativa (art. 62/CC).
4 Art. 2.031. As associações, sociedades e fundações, constituídas na forma das leis anteriores, terão o prazo de um ano para se adaptarem às disposições deste Código, a partir de sua vigência; igual prazo é concedido aos empresários.
5 Art. 2.031. As associações, sociedades e fundações, constituídas na forma das leis anteriores, terão o prazo de 2 (dois) anos para se adaptar às disposições deste Código, a partir de sua vigência igual prazo é concedido aos empresários. (Redação dada pela Lei nº 10.838, de 2004) (Vide Medida Provisória nº 234, de 2005)
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Art. 62. Para criar uma fundação, o seu instituidor fará, por escritura pública ou testamento, dotação especial de bens livres, especificando o fim a que se destina, e declarando, se quiser, a maneira de administrá-la.
Parágrafo único. A fundação somente poderá constituir-se para fins religiosos, morais, culturais ou de assistência.
Escritura e testamento são as duas únicas formas de
criação. Percebe que quanto ao testamento, o legislador não
disse “testamento público”, nos dando a impressão de ser por
qualquer testamento.
Fundação não pode ter finalidade lucrativa. A
fundação pode até gerar receita, mas deve reinvesti-la na própria
fundação. O que não pode haver é a perspectiva de lucro entre
seus fundadores.
EETAPASTAPAS/R/REQUISITOSEQUISITOS PARAPARA CONSTITUIÇÃOCONSTITUIÇÃO DADA F FUNDAÇÃOUNDAÇÃO:
1 º) A afetação de bens livres do instituidor;
2º) A sua criação só se dará por escritura pública ou
testamento;
3º) A elaboração do seu estatuto.
O estatuto da fundação tanto pode ser elaborado
diretamente pelo seu criador como também por um terceiro
(elaboração fiduciária), nos termos do art. 65/CC.
Art. 65. Aqueles a quem o instituidor cometer a aplicação do patrimônio, em tendo ciência do encargo, formularão logo, de acordo com as suas bases (art. 62), o estatuto da fundação projetada, submetendo-o, em seguida, à aprovação da autoridade competente, com recurso ao juiz.
Parágrafo único. Se o estatuto não for elaborado no prazo assinado pelo instituidor, ou, não havendo prazo, em cento e oitenta dias, a incumbência caberá ao Ministério Público.
Subsidiariamente, o estatuto pode ser elaborado pelo MP.
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4º Requisito: a aprovação do estatuto o estatuto é
elaborado e deve ser aprovado. Essa aprovação é feita, em regra,
pelo MP.
Quando é o próprio MP que elabora o estatuto
quem o aprova? Caso o MP elabore o estatuto, caberá ao juiz
aprová-lo do art. 1202 do CPC.
5º Requisito: o registro da fundação no CRPJ (Cartório
de Registro de Pessoas Jurídicas).
A modificação do estatuto da fundação é possível nos
termos dos arts. 67 e 68:
Art. 67. Para que se possa alterar o estatuto da fundação é mister que a reforma:
I - seja deliberada por dois terços6 dos competentes para gerir e representar a fundação;
II - não contrarie ou desvirtue o fim desta;
III - seja aprovada pelo órgão do Ministério Público, e, caso este a denegue, poderá o juiz supri-la, a requerimento do interessado.
Art. 68. Quando a alteração não houver sido aprovada por votação unânime, os administradores da fundação, ao submeterem o estatuto ao órgão do Ministério Público, requererão que se dê ciência à minoria vencida para impugná-la, se quiser, em dez dias7.
Art. 69. Tornando-se ilícita, impossível ou inútil a finalidade a que visa a fundação, ou vencido o prazo de sua existência, o órgão do Ministério Público, ou qualquer interessado, lhe promoverá a extinção, incorporando-se o seu patrimônio, salvo disposição em contrário no ato constitutivo, ou no estatuto, em outra fundação, designada pelo juiz, que se proponha a fim igual ou semelhante.
Pegadinha – art. 69. ATENÇÃO.
O MP tem o dever legal de fiscalizar as fundações no
Brasil. Isso porque a fundação tem finalidade social.
Art. 66. Velará pelas fundações o Ministério Público do Estado onde situadas.
§ 2o Se estenderem a atividade por mais de um Estado, caberá o encargo, em cada um deles, ao respectivo Ministério Público.
6 Mudou – era maioria absoluta.7 Prazo decadencial.
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Pegadinha: § 1o Se funcionarem no Distrito Federal, ou em Território, caberá o
encargo ao Ministério Público Federal. (Vide ADIN nº 2.794-8)
O DF também tem Ministério Público. Então o legislador
aqui cometeu um erro terrível – esqueceu que o DF tem o seu MP –
e mantendo a linha isonômica, a fiscalização deveria ser feita pelo
MPDF. Isso gerou a ADIN 2794-8.
A ADIN 2794-8, já julgada procedente, estabeleceu o
correto entendimento segundo o qual se a fundação funciona no DF
a função fiscalizatória precípua é do próprio MP do DF e não da
Procuradoria da República.
SOCIEDADESSOCIEDADES
Conceito: as sociedades, espécie de corporação (união
de indivíduos), dotada de personalidade jurídica própria, integrada
por sócios, é constituída por meio de contrato social e visa à
finalidade lucrativa.
O art. 981/CC, já no âmbito do Direito Empresarial, cuida
do contrato de sociedade.
Art. 981. Celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir, com bens ou serviços, para o exercício de atividade econômica e a partilha, entre si, dos resultados.
Parágrafo único. A atividade pode restringir-se à realização de um ou mais negócios determinados.
Questão de concurso: marido e mulher podem
constituir sociedade?
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O art. 977/CC admite a sociedade entre cônjuges ou com
terceiros, desde que não tenham casado no regime de comunhão
universal ou separação obrigatória de bens.
Art. 977. Faculta-se aos cônjuges contratar sociedade, entre si ou com terceiros, desde que não tenham casado no regime da comunhão universal de bens, ou no da separação obrigatória.8
Aqui a lei pressupõe uma fraude.
O DNRC (Departamento Nacional de Registro de Comércio
– supervisiona as Juntas Comerciais) publicou o parecer 125/2003
no sentido de que a proibição constante no art. 977/CC não
atingiria sociedades anteriores ao CC/02.
TIPOS OU ESPÉCIES DE SOCIEDADES:
O CC/02, seguindo a transformação experimentada pelo
Direito Comercial, na trilha da consagração do conceito de
Empresa, em seu art. 982, passaria a classificar as sociedades em:
a) Sociedade Empresária;
b) Sociedade Simples;
Art. 982. Salvo as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade que tem por objeto o exercício de atividade própria de empresário sujeito a registro (art. 967); e, simples, as demais.
Parágrafo único. Independentemente de seu objeto, considera-se empresária a sociedade por ações; e, simples, a cooperativa.
As antigas tipologias mercantis e civis foram
substituídas pelas “sociedades empresárias” e “sociedades
simples”.
Vale lembrar que por força de lei (PU do art. 982), toda
sociedade anônima é empresária e todo cooperativa é simples.
8 Aqui a lei pressupõe uma fraude.
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Quanto às Cooperativas, vem ganhando força a tese
segundo a qual, por ser simples, o seu registro deverá ser feito no
CRPJ e não na Junta Comercial (Julieta Lunz, Paulo Rego).
DDIFERENÇAIFERENÇA ENTREENTRE S SOCIEDADEOCIEDADE E EMPRESÁRIAMPRESÁRIA EE
SSOCIEDADEOCIEDADE S SIMPLESIMPLES:
Art. 982/CC – - cuidado.
À luz do art. 982/CC uma sociedade para ser Empresária
deve observar dois requisitos, reunidos esses dois requisitos, ela é
empresária; se faltar qualquer deles, ela é simples:
1o) Requisito Material o exercício de uma atividade
tipicamente empresarial;
2º) Requisito Formal o obrigatório registro na Junta
Comercial, ou seja, no Registro Público de Empresa.
Uma sociedade empresária notabiliza-se por um
acentuado caráter capitalista e impessoal: os seus sócios atuam
basicamente como articuladores de fatores de produção (capital,
trabalho, tecnologia e matéria-prima) de maneira que a atividade
pessoal de cada sócio não se confunde com a atividade da
sociedade. O sócio de uma empresária pode pouco frequentar a
empresa. Além disso, estão sujeitas à falência e o seu registro é
feito na Junta Comercial. Já a sociedade simples, sujeita à registro
no CRPJ, caracteriza-se principalmente pelo fato de os próprios
sócios realizarem ou supervisionarem a atividade exercida. Em
geral, são sociedades prestadoras de serviços, como a sociedade
entre médicos para formar uma clínica.
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ASSOCIAÇÕESASSOCIAÇÕES
Conceito as associações, espécies de corporação
(união de indivíduos), constitui-se por meio de estatuto levado ao
CRPJ, e, assim como as fundações têm finalidade ideal.
Associações no CC são reguladas a partir do art. 53.
Art. 53. Constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos.
Parágrafo único. Não há, entre os associados, direitos e obrigações recíprocos.
O estatuto é o ato normativo da associação cujos
requisitos estão no art. 54.
Art. 54. Sob pena de nulidade, o estatuto das associações conterá:
I - a denominação, os fins e a sede da associação;
II - os requisitos para a admissão, demissão e exclusão dos associados;
III - os direitos e deveres dos associados;
IV - as fontes de recursos para sua manutenção;
V - o modo de constituição e funcionamento dos órgãos deliberativos e administrativos;
V – o modo de constituição e de funcionamento dos órgãos deliberativos; (Redação dada pela Lei nº 11.127, de 2005)
VI - as condições para a alteração das disposições estatutárias e para a dissolução.
VII – a forma de gestão administrativa e de aprovação das respectivas contas. (Incluído pela Lei nº 11.127, de 2005)
É possível numa associação existam associados
com direitos distintos?
Na forma do art. 55/CC, vale anotar que em uma
associação até pode haver categorias diferentes de associados,
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mas, na mesma categoria, não pode haver diferenças entre
eles.
Regra geral, nos termos do art. 61, dissolvida a
associação, o seu patrimônio será atribuído a entidades de fins não
econômicos designadas no estatuto. Omisso este – pegadinha – a
outra instituição municipal, estadual ou federal de fins iguais ou
semelhantes.
O órgão mais importante de uma associação é a sua
Assembléia Geral cuja competência está prevista no art. 59.
Art. 59. Compete privativamente à assembléia geral: (Redação dada pela Lei nº 11.127, de 2005)
I – destituir os administradores; (Redação dada pela Lei nº 11.127, de 2005)
II – alterar o estatuto. (Redação dada pela Lei nº 11.127, de 2005)
Parágrafo único. Para as deliberações a que se referem os incisos I e II deste artigo é exigido deliberação da assembléia especialmente convocada para esse fim, cujo quorum será o estabelecido no estatuto, bem como os critérios de eleição dos administradores. (Redação dada pela Lei nº 11.127, de 2005)
O CC/02, em seu art. 57, estabeleceu a possibilidade
legal, observada a garantia do contraditório, de EXCLUSÃO DO
ASSOCIADO.
Art. 57. A exclusão do associado só é admissível havendo justa causa9, assim reconhecida em procedimento que assegure direito de defesa e de recurso, nos termos previstos no estatuto. (Redação dada pela Lei nº 11.127, de 2005)
Esse art. 57 não cuida de condômino, mas sim de
associado. Portanto, não se pode expulsar condômino com base
no art. 57/CC. O condômino é co-proprietário e existem outros
mecanismos.
9 Conceito aberto.
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DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICADESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA
Também é conhecido como DISREGRAND DOCTRINE (a
doutrina da desconsideração).
Matéria importantíssima. Dica de livro “O novo
Direito Societário”- Prof. Calixto Salomão Filho.
CONCEITO a doutrina da desconsideração, introduzida
no Brasil pelo professor Rubens Requião, pretende o afastamento
temporário da personalidade da pessoa jurídica, para permitir que
o credor satisfaça o seu direito no patrimônio pessoal do sócio ou
administrador que cometera o ato abusivo.
A despersonificação é mais grave porque resulta no
cancelamento do registro e no fim da pessoa jurídica.
OBS.: Essa teoria pode ser aplicada para outros tipos
societários, por exemplo, associação.
Questão – TFN: O que é Teoria Ultra Vires
Societatis?
4ª Aula - 20/08/09
Teoria de origem anglosaxônica, esta doutrina, amparada
no art. 1.015 do CC, sustenta ser nulo o ato praticado pelo sócio
que ultrapasse os poderes que lhe foram conferidos pelo contrato
social.
Art. 1.015. No silêncio do contrato, os administradores podem praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade; não constituindo objeto social, a oneração ou a venda de bens imóveis depende do que a maioria dos sócios decidir.
LFG_2º Semestre_2009Civil – Pablo Stolze
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Parágrafo único. O excesso por parte dos administradores somente pode ser oposto a terceiros se ocorrer pelo menos uma das seguintes hipóteses:
I - se a limitação de poderes estiver inscrita ou averbada no registro próprio da sociedade;
II - provando-se que era conhecida do terceiro;
III - tratando-se de operação evidentemente estranha aos negócios da sociedade.
ELEMENTOS DA DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOAELEMENTOS DA DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA
JURÍDICA NO CCJURÍDICA NO CC:
O art. 50/CC consagra a Teoria da Desconsideração da
Pessoa Jurídica.
Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.
Em regra, não se admite que a Administração Pública
possa operara a desconsideração ex officio, uma vez que, segundo
Edmar Andrade, trata-se de matéria sob reserva de jurisdição.
Entretanto, em situações excepcionais de grave fraude aceita-se
a desconsideração administrativa (RMS 15166-BA).
Com base nesse art. 50/CC podemos dizer que os
elementos da desconsideração são:
1º) Descumprimento de uma obrigação (ou da
insolvência) –
2º) Abuso cometido pelo sócio desvio de finalidade
Confusão patrimonial
OBS: Sob influência da doutrina do professor Fábio
Konder Comparato, e à luz do relatório do senador Josaphat
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Marinho acerca do Código Civil, concluímos pela desnecessidade de
o credor demonstrar o dolo específico do sócio ou administrador.
OBS2: Qual é a diferença entre Teoria Maior e
Teoria Menor da Desconsideração da Pessoa Jurídica?
Segundo a Teoria Maior, adotada pelo art. 50/CC, para
efeito de desconsideração, exige-se o requisito específico do abuso
caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial; já
a Teoria Menor, mais fácil de ser aplicada, adotada pelo CDC e
pela legislação ambiental não exige a demonstração de tal requisito
(RESP 279273-SP10).
O Enunciado 7 da I Jornada de Direito Civil direciona a
desconsideração para o sócio ou administrador que cometera o ato
irregular.
Questão especial de concurso: O que se entende
por desconsideração inversa?
A desconsideração inversa, consagrada no
Enunciado283 da IV Jornada, consiste em atingir o patrimônio da
pessoa jurídica para a qual o sócio ou administrador indevidamente
desviou bens particulares, em prejuízo a terceiro de boa-fé.
10 Relatora do Acórdão Nancy Andrighi – esse RESP é didático. Deve ser citado na prova.
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DOMICÍLIODOMICÍLIO
É preciso que para chegar ao conceito de domicílio,
passemos por dois outros: os conceitos de residência e morada.
MORADA é o lugar em que a pessoa se estabelece
temporariamente. Exemplo: a pessoa que recebe uma bolsa
para estudar durante quatro meses em outro Estado – esse passa a
ser a sua morada.
RESIDÊNCIA é mais que a morada porque residência é o
lugar em que a pessoa é encontra com habitualidade. A
residência é habitual. A pessoa pode ter duas residências.
DOMICÍLIO o domicílio, nos termos no art. 70/CC é o
lugar em que a pessoa física fixa residência COM A INTEÇÃO DE ALI
PERMANECER , transformando-o em centro da sua vida jurídica.
Existe o chamado animus manendi, ou seja, o propósito de
permanecer naquela residência com intenção de permanência e
definitividade, transformando-o no centro de sua vida jurídica.
Art. 70. O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo.
Art. 71. Se, porém, a pessoa natural tiver diversas residências, onde, alternadamente, viva, considerar-se-á domicílio seu qualquer delas.
QUESTÃO ESPECIAL DE CONCURSO: O que é
domicílio profissional no CC?
Na vereda do art. 83 do Código de Portugal, o art. 72 do
CC estabelece uma forma peculiar de domicílio limitada a aspectos
da profissão.
LFG_2º Semestre_2009Civil – Pablo Stolze
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Art. 72. É também domicílio da pessoa natural, quanto às relações concernentes à profissão, o lugar onde esta é exercida.
Parágrafo único. Se a pessoa exercitar profissão em lugares diversos, cada um deles constituirá domicílio para as relações que lhe corresponderem.
Esse domicílio não é domicílio genérico, é específico
para aspectos da profissão.
A mudança de domicílio é prevista no art. 74 do CC (é um
dos mais difíceis de interpretar no CC).
Art. 74. Muda-se o domicílio, transferindo a residência, com a intenção manifesta de o mudar.
Parágrafo único. A prova da intenção resultará do que declarar a pessoa às municipalidades dos lugares, que deixa, e para onde vai, ou, se tais declarações não fizer, da própria mudança, com as circunstâncias que a acompanharem.
OBS: O que é domicílio aparente ou ocasional?
Trata-se de um domicílio definido por ficção jurídica com
amparo na Teoria da Aparência, nos termos do art. 73/CC.
Art. 73. Ter-se-á por domicílio da pessoa natural, que não tenha residência habitual, o lugar onde for encontrada.
Exemplos: ciganos, profissionais de circo, caixeiro-
viajante.
O domicílio da pessoa jurídica, tema cujo
desdobramento é feito em processo civil, está previsto no art.
75/CC.
ESPÉCIES DE DOMICÍLIO:
Fundamentalmente três:
1º) Convencional – é o domicílio comum fixado por
simples ato de vontade;
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2º) de Eleição – é um domicílio especial fixado no
contrato, segundo a autonomia provada das partes, nos termos do
art. 78/CC.
Art. 78. Nos contratos escritos, poderão os contratantes especificar domicílio onde se exercitem e cumpram os direitos e obrigações deles resultantes.
Em havendo abusividade da cláusula de eleição, em
evidente prejuízo ao aderente, especialmente o consumidor, deverá
o juiz declarar sua nulidade absoluta, declinando da sua
competência de ofício, nos termos do PU do art. 112/CPC.
Ver no site dele o artigo sobre a Súmula 281/STJ.
3º) Legal ou Necessário – a base é o art. 76/CC.
Art. 76. Têm domicílio necessário o incapaz, o servidor público, o militar, o marítimo e o preso.
Parágrafo único. O domicílio do incapaz é o do seu representante ou assistente; o do servidor público, o lugar em que exercer permanentemente suas funções; o do militar, onde servir, e, sendo da Marinha ou da Aeronáutica, a sede do comando a que se encontrar imediatamente subordinado; o do marítimo, onde o navio estiver matriculado; e o do preso, o lugar em que cumprir a sentença.
Domicílio do diplomata – art. 77/CC:visto em Direito
Internacional.
Art. 77. O agente diplomático do Brasil, que, citado no estrangeiro, alegar
extraterritorialidade sem designar onde tem, no país, o seu domicílio, poderá ser demandado no Distrito
Federal ou no último ponto do território brasileiro onde o teve.
Não tem jeito, tem que decorar o art. 76/CC.
DomicílioINCAPAZ; SERVIDOR PÚBLICO
Legal MILITAR*; MARÍTIMO; PRESO
*Marítimo = marinheiro da Marinha Mercante (navio
particular)
LFG_2º Semestre_2009Civil – Pablo Stolze
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OBS.: A recente Súmula 383/STJ estabeleceu que a
competência para processar e julgar as ações conexas de interesse
de menor é, em princípio, o foro do domicílio do detentor da sua
guarda.
O servidor público tem por domicílio o lugar onde ele
exerce permanentemente a sua função, por exemplo, ele mora
em Niterói e trabalha em Maricá – domicílio: Maricá. Pela letra da lei
não é apenas para efeito da profissão, ou seja, não houve essa
limitação, vai depender do juiz.
Preso – e prisão provisória? Pablo vai depender do
juiz, mas a lei diz “onde cumpre sentença”, o preso provisório não
está cumprindo sentença. Portanto, nesse ponto, ele faz
interpretação literal do CC.
BENS JURÍDICOSBENS JURÍDICOS
OBS: na apostila 03 do professor tem uma tipologia de
todos os bens do CC.
CONCEITO bem jurídico é toda utilidade física ou ideal,
objeto de um direito subjetivo.
Com base no Direito alemão, especialmente no § 90 do
BGB, COISA é sempre uma utilidade material ou corpórea como
uma mesa ou uma cadeira.
CONCEITOS E CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTAIS
SOBRE BENS JURÍDICOS APLICADOS AO CONCURSO PÚBLICO
LFG_2º Semestre_2009Civil – Pablo Stolze
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(no material de apoio consta a classificação geral dos
demais tipos de bens jurídicos):
1. O O QUEQUE SESE ENTENDEENTENDE PORPOR I IMÓVELMÓVEL P POROR A ACESSÃOCESSÃO
IINTELECTUALNTELECTUAL??
Acessão – significa UNIÃO COM AUMENTO DE VOLUME . A
expressão acessão intelectual significa união intelectual,
união intencional.
O CC no art. 79 define o que é bem imóvel (ver apostila).
Art. 79. São bens imóveis o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou artificialmente.
O Enunciado 11 da I Jornada de Direito Civil não
reconhece no Código Civil a categoria de “IMÓVEL POR ACESSÃO
INTELECTUAL ” (a exemplo do equipamento agrícola empregado na
fazenda. Todavia, autores como Flávio Tartuce discordam do
Enunciado (entende que essa categoria continua persistindo).
2. O art. 80, II/CC estabelece ser IMÓVEL por força
de lei o direito à sucessão aberta (direito à herança). Isso
explica, por exemplo, a necessidade de escritura pública no
instrumento de cessão, nos termos do art. 1793/CC.
3. Nos termos do art. 83, I/CC, as energias que
tenham valor econômico são BENS MÓVEIS – o sêmen de um
animal reprodutor é uma energia valiosíssima, portanto, tem NJ
de bem móvel.
4. Não posso confundir (porque às vezes as pessoas se
confundem), FRUTO com PRODUTO. O FRUTO é uma utilidade
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renovável, cuja percepção NÃO diminui a substância da coisa
principal. Exemplo: a maçã em relação à macieira; o bezerro em
relação à vaca; o aluguel (fruto civil) em relação ao imóvel.
Já os PRODUTOS, são utilidades que não se renovam e
cuja percepção diminui a substância da coisa principal. Exemplo: o
minério em face da mina; o petróleo.
5. O que são PERTENÇAS? Art. 93/CC:
Art. 93. São pertenças os bens que, não constituindo partes integrantes, se destinam, de modo duradouro, ao uso, ao serviço ou ao aformoseamento de outro.
A pertença é um bem acessório que serve ao uso,
serviço ou aformoseamento de outro, sem constituir parte
integrante do mesmo11. Exemplo de Orlando Gomes: ar
condicionado; o rádio do carro? Depende. Se você o que você retira
sim, mas se vier acoplado de fábrica no painel não!
Pertença não pode ser confundida com parte
integrante! Uma pertença NUNCA integra a coisa principal, a
exemplo do aparelho de ar condicionado.
6. BENFEITORIA: a benfeitoria é toda obra realizada
pelo homem na estrutura de uma coisa com o propósito de
conservá-la (benfeitoria necessária), melhorá-la (benfeitoria
útil) ou propiciar prazer (benfeitoria voluptuária).
Não podemos confundir benfeitoria com acessão
a ACESSÃO (está nos “Modos de Aquisição de Propriedade
Imobiliária”) a acessão tanto pode ser Natural quanto Artificial (só
isso já a diferencia, pois a benfeitoria é sempre artificial). Exemplo
de acessão artificial construção.
11 Não é benfeitoria porque esta você faz na coisa. Toda benfeitoria é artificial.
LFG_2º Semestre_2009Civil – Pablo Stolze
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A BENFEITORIA é feita na estrutura da coisa. Não
implica um aumento considerável de volume da coisa principal; a
acessão artificial implica!
Exemplo: um segundo andar construído sobre a laje da
casa – essa construção, tecnicamente não é benfeitoria, pois
implicou num aumento considerável de volume: É ACESSÃO. Isso
explica porque a acessão é estudada como Modo de Adquirir
Propriedade!
7. NATUREZA JURÍDICA DA PISCINA DEPENDE.
Depende da análise do caso concreto. Porém, em geral, piscina
que não traduza construção considerável (acessão artificial), é uma
benfeitoria voluptuária 12 . Mas, uma piscina em um colégio
poderia ser interpretada como uma benfeitoria útil. Finalmente, em
uma clínica de hidroterapia pode ser considerada necessária à
finalidade do empreendimento.
5ª Aula – 27/08/09
BEM DE FAMÍLIABEM DE FAMÍLIA
Tema importante para concurso público.
HISTÓRICO:
O referencial histórico mais importante é a lei texana de
1839, intitulada Homestead act. Essa lei texana é reputada por
muitos autores como a referência mundial do bem de família.
BEM DE FAMÍLIA NO DIREITO BRASILEIRO:
12 Cavou o chão, impermeabilizou e colocou azulejos.
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Em nosso sistema, podemos reconhecer dois tipos de
Bem de Família:
- O Bem de Família voluntário – regulado a partir do art.
1711/CC;
- O Bem de Família legal – regulado pela Lei 8009/90.
BEM DE FAMÍLIA VOLUNTÁRIO
Conceito: o Bem de Família voluntário é aquele
instituído por ato de vontade do casal, da entidade familiar ou
de terceiro, mediante registro público.
Efeitos: O Bem de Família produz dois efeitos
fundamentais (ambos com caráter relativo):
1º) IMPENHORABILIDADE a partir do momento em que o
imóvel é inscrito como Bem de Família ele se torna impenhorável.
Art. 1.715. O bem de família é isento de execução por dívidas posteriores à sua instituição, salvo as que provierem de tributos relativos ao prédio, ou de despesas de condomínio.
Parágrafo único. No caso de execução pelas dívidas referidas neste artigo, o saldo existente será aplicado em outro prédio, como bem de família, ou em títulos da dívida pública, para sustento familiar, salvo se motivos relevantes aconselharem outra solução, a critério do juiz.
Tributos e despesas condominiais podem levar o imóvel à
penhora.
2º) INALIENABILIDADE a partir do momento em que se
institui o Bem de Família voluntário o proprietário perde o direito de
aliená-lo livremente.
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Art. 1.717. O prédio13 e os valores mobiliários, constituídos como bem da família, não podem ter destino diverso do previsto no art. 1.712 ou serem alienados sem o consentimento dos interessados e seus representantes legais,ouvido o Ministério Público.
A pessoa não tem a plena liberdade para alienar o Bem
de Família; e se houver interesse de incapaz o MP é chamado a se
manifestar a respeito do cancelamento dessa instituição.
Esses efeitos têm caráter relativo!
Comparando o CC-16 com o CC-02, o que é mais
provável cair em concurso? Duas características saltam aos
olhos quando se faz esse cotejo; são duas características que não
havia no CC-16:
No NCC, arts. 1711 e 1712, duas características são
muito importantes no que tange ao Bem de Família voluntário:
1ª - o limite máximo de 1/3 do patrimônio líquido dos
instituidores;
2ª – a possibilidade de se incluir na instituição do Bem de
Família valores mobiliários.
Art. 1.711. Podem os cônjuges, ou a entidade familiar, mediante escritura pública ou testamento, destinar parte de seu patrimônio para instituir bem de família, desde que não ultrapasse um terço do patrimônio líquido existente ao tempo da instituição, mantidas as regras sobre a impenhorabilidade do imóvel residencial estabelecida em lei especial.
Parágrafo único. O terceiro poderá igualmente instituir bem de família por testamento ou doação, dependendo a eficácia do ato da aceitação expressa de ambos os cônjuges beneficiados ou da entidade familiar beneficiada.
Art. 1.712. O bem de família consistirá em prédio residencial urbano ou rural, com suas pertenças e acessórios, destinando-se em ambos os casos a domicílio familiar, e poderá abranger valores mobiliários, cuja renda será aplicada na conservação do imóvel e no sustento da família.
Ler em casa:
Administração do Bem de Família voluntário – art. 1720;
extinção do Bem de Família voluntário – art. 1722.
13 Imóvel.
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QUESTÃO DE CONCURSO: A renda de aluguel
proveniente de um Bem de Família locado é impenhorável?
O STJ já assentou entendimento no sentido da
impenhorabilidade (AgRg no RESP 975858-SP). Esse julgado se
refere ao Bem de Família legal, mas o raciocínio é o mesmo para
Bem de Família voluntário.
O Bem de Família voluntário não pegou no Brasil.
B E M D E F A M Í L I A L E G A LB E M D E F A M Í L I A L E G A L
A Lei 8009/90, de grande aplicação social, confere uma
proteção traduzida em uma IMPENHORABILIDADE LEGAL
INDEPENDENTEMENTE DE INSCRIÇÃO CARTORÁRIA .
O STJ, por meio da Súmula 205, estabeleceu que a
impenhorabilidade atingiria inclusive penhoras anteriores à Lei
8009/90.
Obs: O Bem de Família voluntário ganha interesse nos
termos do art. 5º da L8009/90, uma vez que, em havendo dois ou
mais imóveis a proteção legal automática recairá sempre no de
menor valor. Ver o PU do art. 5º da L8009/90.
OBS.: No PU onde se lê art. 70 corresponde ao 1711 do
NCC.
Lei 8009/90:
Art. 1º: Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.
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A lei consagra uma impenhorabilidade legal,
independentemente de registro em cartório, mas comporta
exceções.
PU: Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados.
OBS: O STJ, em mais de uma decisão, vem admitindo o
desmembramento do imóvel para efeito de penhora (RESP 968907-
RS).
Art. 2º: Art. 2º Excluem-se da impenhorabilidade os veículos de transporte, obras de arte e adornos suntuosos.
Não estão protegidos pelo Bem de Família. No caput a lei
diz o que não está protegido.
Exemplos de bens móveis protegidos pela
jurisprudência:14
- freezer
- máquina de lavar;
- televisão;
- computador;
- ar condicionado;
- houve decisão protegendo o teclado musical – RESP
218882 – Min. Sálvio de Figueiredo.
CONCURSO – VAGA DE GARAGEM: O Banco pode
penhorar a vaga de garagem?
14 Embora exista divergência.
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O já consolidou entendimento no sentido de que vaga de
garagem só é impenhorável quando vinculada ao imóvel
residencial. Vale dizer, que se a vaga de garagem tiver
matrícula e registro próprios pode ser penhorada. Isso está
AgRg no Ag 1058070/RS.
A impenhorabilidade do Bem de Família legal é relativa,
uma vez que comporta as exceções do art. 3º da Lei 8009/90.
Art. 3º A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido:
Essas exceções se aplicam ao Bem de Família
voluntário? Pablo explica que isso não fica muito claro na lei.
Todavia, essas exceções têm regramento de cogência, por isso, ele
considera que se aplicam sim, mas não é pacífico isso.
Ver art. 3º, I – I - em razão dos créditos de trabalhadores da própria residência e das respectivas contribuições previdenciárias;
O Min. Luiz Fux pontificou um entendimento que vale a
pena ser visto: trabalhadores meramente eventuais, conforme ficou
assentado no RESP 644733/SC, não podem se valer da exceção do
inciso I do art. 3º da Lei 8009/90 para penhorar o imóvel
residencial. Neste julgado, entendeu-se que a exceção não
comporta interpretação extensiva.
REsp 644733 / SC – Min. Luiz Fux
PROCESSUAL CIVIL. BEM IMPENHORÁVEL. ARTIGO 3º, INCISO I DA LEI 8.009/90. MÃO DE OBRA EMPREGADA NA CONSTRUÇÃO DE OBRA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE.1. A impenhorabilidade do bem de família, oponível na forma da lei à execução fiscal previdenciária, é consectário do direito social à moradia. 2. Consignada a sua eminência constitucional, há de ser restrita a exegese da exceção legal. 3. Consectariamente, não se confundem os serviçais da residência, com empregados eventuais que trabalham na construção ou reforma do imóvel, sem vínculo empregatício, como o exercido pelo diarista, pedreiro, eletricista, pintor, vale dizer, trabalhadores em geral. 4. A exceção prevista no artigo
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3º, inciso I, da Lei 8.009, de 1990, deve ser interpretada restritivamente. 5. Em conseqüência, na exceção legal da "penhorabilidade" do bem de família não se incluem os débitos previdenciários que o proprietário do imóvel possa ter, estranhos às relações trabalhistas domésticas. 6. É cediço em sede doutrinária que: "Os trabalhadores a que a Lei se refere são aqueles que exercem atividade profissional na residência do devedor, incluídos nessa categoria os considerados empregados domésticos - empregados mensalistas, governantas, copeiros, mordomos, cozinheiros, jardineiros e mesmo faxineiras diaristas se caracterizado o vínculo empregatício, bem como os motoristas particulares dos membros da família. Não se enquadram nessa categoria pessoas que, embora realizem atividade profissional na residência do devedor, não são seus empregados, exercendo trabalho autônomo ou vinculado a empregador. Nesse contexto estão os pedreiros, pintores, marceneiros, eletricistas, encanadores, e outros profissionais que trabalham no âmbito da residência apenas em caráter eventual. Também não estão abrangidos pela exceção do inc. I, os empregados dos condomínios residenciais - entre os quais, porteiros, zeladores, manobristas - por não trabalharem propriamente no âmbito das residências, e, principalmente, porque são contratados pelo próprio condomínio, representado pelo síndico ou por empresas administradoras."(comentários de Rita de Cássia Corrêa de Vasconscelos em artigo de revista intitulado "A impenhorabilidade do Bem de Família e as novas entidades familiares). Destaque-se ainda a posição do professor Rainer Czajkowski, no sentido que "quanto aos débitos previdenciários, previstos na segunda parte do inc. I, a referência é às contribuições devidaspara a Previdência Social, pública, no tocante aos débitos daquelas relações trabalhistas domésticas. Não se incluem na exceção cobranças de empresas de previdência privada, e nem outros débitos previdenciários que o proprietário do imóvel possa ter estranhos às relações trabalhistas domésticas.(in "A Impenhorabilidade do Bem de Família - Comentários à Lei 8.009/90", 4ª edição, Editora Juruá, página 153). Sobre o tema confira-se o recente posicionamento monocrático do ilustre Ministro Carlos Mário Velloso, no RE 352.940-4/SP, decisão julgada em 25/04/2005, que se transcreve, in litteris: "A Lei 8.009, de 1990, art. 1º, estabelece a impenhorabilidade do imóvel residencial do casal ou da entidade familiar e determina que não responde o referido imóvel por qualquer tipo de dívida, salvo nas hipóteses previstas na mesma lei, art. 3º, inciso I a VI. Acontece que a Lei 8.245, de 18.10.91, acrescentou o inciso VII, a ressalvar a penhora "por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação.' É dizer, o bem de família de um fiador em contrato de locação teria sido excluído da impenhorabilidade. Acontece que o art. 6º da C.F., com a redação da EC nº 26, de 2000, ficou assim redigido: "Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, a segurança a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição." Em trabalho doutrinário que escrevi - "Dos Direitos Sociais na Constituição do Brasil", texto básico de palestra que proferi na Universidade de Carlos III, em Madri, Espanha, no Congresso Internacional de Direito do Trabalho, sob o patrocínio da Universidade Carlos III e da ANAMATRA, em 10.3.2003, registrei que o direito à moradia, estabelecido no art. 6º, C.F., é um direito fundamental de 2ª geração e o direito social, que veio a ser reconhecido pela EC 26, de 2000. O bem de família, a moradia do homem e sua família justifica a existência de sua impenhorabilidade: Lei 8.009/90, art. 1º. Essa impenhorabilidade decorre de constituir a moradia um direito fundamental. Posto isso, veja-se a contradição: a Lei 8.245, de 1991, excepcionando o bem de família do fiador, sujeitou o seu imóvel residencial, imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar à penhora. Não há dúvida que a ressalva trazida pela Lei 8.245, de 1991. no inciso VII do art. 3º feriu de morte o princípio isonômico, tratando desigualmente situações iguais, esquecendo-se do velho brocardo latino: ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositio, ou em vernáculo: onde existe a mesma razão fundamental, prevalece a mesma regra de Direito. Isto quer dizer que, tendo em vista o princípio isonômico, o citado dispositivo, inciso VII do art. 3º, acrescentado pela Lei 8.245/91, não foi recebido pela EC 26, de 2000. Essa não recepção mais se acentua diante do fato de a EC 26, de 2000, ter estampado, expressamente, no art. 6º, C.F., o direito à moradia como direito fundamental de 2ª geração, direito social. Ora, o bem de família da Lei 8.009/90, art. 1º encontra justificativa, foi dito linha atrás, no constituir o direito à moradia um direito fundamental que deve ser protegido e por isso mesmo encontra garantia na Constituição. Em síntese, o inciso VII do art. 3º da Lei 8.009, de 1990, introduzido pela Lei 8.245, de 1991, não foi recebido pela CF, art. 6º, redação da EC 26/2000. Do exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, invertidos os ônus da sucumbência. Publique-se. Brasília, 25 de abril de 2005. Ministro CARLOS VELLOSO - Relator." 7. A Corte já assentou que "a exceção prevista no artigo 3º, inciso I da Lei 8.009, de 1990, deve ser interpretada à risca" (Resp nº 187052/SP, Relator Ministro Ari Pargendler, publicado no DJ 22.10.2001). 8. A hermenêutica e a aplicação do
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Direito, impõe obediência a certas regras, no dizer do maior exegeta brasileiro que foi Carlos Maximiliano. Consoante as suas insuperáveis lições, expressas em seu livro "Hermenêutica e Aplicação do Direito", publicado pela Editora Forense, 19ª Edição, às páginas 191/193, in litteris "(...) 271 – O Código Civil explicitamente consolidou o preceito clássico - 'Exceptiones sunt strictissimoe interpretationis' ("interpretam-se as exceções estritissimamente") no art. 6° da antiga Introdução, assim concebido: "A lei que abre exceção a regras gerais, ou restringe direitos, só abrange os casos que especifica, , 265 O). O princípio entronca nos institutos jurídicos de Roma, que proibiam estender disposições excepcionais, e assim denominavam as do Direito exorbitante, anormal ou anômalo, isto é, os preceitos estabelecidos contra a razão de Direito; limitava-lhes o alcance, por serem um mal, embora mal necessário (2). Eis os mais prestigiosos brocardos relativos ao assunto:'Quod verocontra rationem, juris receptum est, non est producendum ad consequentias' (Paulo, no Digesto, liv. 1°, tít. 3°, frag. 14) - "o que, em verdade, é admitido contra as regras gerais de Direito, não se estende a espécies congêneres". 'In his quoe contra rationem, juris constituta sunt, non possumus sequi regulam juris' (Juliano, em o Digesto, liv. 1 °, tí. 3°, frag. 15) - "no tocante ao que é estabelecido contra as normas comuns de Direito, aplicar não podemos regra geral". 'Quoe propter necessitatem recepta sunt, non debent in argumentum trahi' (Paulo, no Digesto, liv. 50, tít. 17, frag. 162) -"o que é admitido sob o império da necessidade, não deve estender-se aos casos semelhantes". Os três apotegmas faziam saber que as regras adotadas contra a razão de Direito, sob o império de necessidade inelutável, não se deviam generalizar: não firmavam precedente, não se aplicavam a hipóteses análogas, não se estendiam além dos casos expressos, não se dilatavam de modo que abrangessem as conseqüências lógicas dos mesmos. Os sábios elaboradores do Codex Juris Canonici (Código de Direito Canônico) prestigiaram a doutrina do brocardo, com inserir no Livro I, título I, cânon 19, este preceito translúcido: "Leges quoe poenam statuunt, aut liberum jurium exercitium crctant, aut exceptionem a lege continent, strictae subsunt interpretation" ("As normas positivas que estabelecem pena restringem o livre exercício dos direitos, ou contêm exceção a lei, submetem-se a interpretação estrita"). Menos vetusta é a parêmia - Permittitur quod non, prohibetur: "presume-se permitido tudo aquilo que a lei não proíbe". Hoje se não confunde a lei excepcional com a exorbitante, a contrária à razão de Direito (contra rationem, juris), aquela cujo fundamento jurídico se não pode dar ('cujus, fatia reddi non potest'). O Direito Excepcional é subordinado a uma razão também, sua, própria, original, porém reconhecível, às vezes, até evidente, embora diversa da razão mais geral sobre a qual se baseia o Direito comum (3).A fonte mediata do art. 6° da antiga Lei de Introdução, do repositório brasileiro, deve ser o art. 4° do Titulo Preliminar do Código italiano de 1865, cujo preceito decorria das leis civis de Nápoles (4) e era assim formulado: "As leis penais as que restringem o livre exercício dos direitos, ou formam exceções a regras gerais ou a outras leis, não se estendem além dos casos e tempos que especificam". (...) 272 - As disposições excepcionais são estabelecidas por motivos ou considerações particulares, contra outras normas jurídicas, ou contra o Direito comum; por isso não se estendem além dos casos e tempos que designam expressamente. Os contemporâneos preferem encontrar o fundamento desse preceito no fato de se acharem preponderantemente do lado do princípio geral as forças sociais que influem na aplicação de toda regra positiva, como sejam os fatores sociológicos, a Werturteil dos tedescos, e outras. O art. 6º da antiga Lei de Introdução abrange, em seu conjuntos, as disposições derrogatórias do Direito comum; as que confinam a sua operação a determinada pessoas, ou a um grupo de homens à parte; atuam excepcionalmente, em proveito, ou prejuízo, do menor número. Não se confunda com as de alcance geral, aplicáveis a todos, porém suscetíveis de afetar duramente alguns indivíduos por causa da sua condição particular. Refere-se o preceito àquela que, executadas na íntegra, só atingem a poucos, ao passo que o resto da comunidade fica isenta (3). Impõe-se também a exegese estrita à norma que estabelece uma incapacidade qualquer, ou comina a decadência de um direito: esta é designada pelas expressões legais - "ou restringe direitos" (4). 286 - Parece oportuna a generalização da regra exposta acerca de determinadas espécies de preceitos, esclarecer como se entende e aplica uma norma excepcional. É de Direito estrito; reduz-se à hipótese expressa: na dúvida, segue-se a regra geral. Eis porque se diz que a exceção confirma a regra nos casos não excetuados. 287 - O processo de exegese das leis de tal natureza é sintetizadona parêmia célebre, que seria imprudência eliminar sem maior exame - 'interpretam-se restritamente as disposições derrogatórias do Direito comum'. Não há efeito sem causa: a predileção tradicional pelos brocardos provém da manifesta utilidade dos mesmos. Constituemsínteses esclarecedoras, admiráveis súmulas de doutrinas consolidadas. Os males que lhes atribuem são os de todas as regras concisas: decorrem não do uso, e sim do abuso dos dizeres
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lacônicos. O exagero encontra-se antes na deficiência de cultura ou no temperamento do aplicador do que no âmago do apotegma. Bem compreendido este, conciliados os seus termos e a evolução do Direito, a letra antiga e as idéias modernas, ressaltará ainda a vantagem atual desses comprimidos de idéias jurídicas, auxiliares da memória, amparos do hermeneuta, fanais do julgador vacilante em um labirinto de regras positivas. Quanta dúvida resolve, num relâmpago, aquela síntese expressiva - interpretam-se restritivamente as disposições derrogatórias do Direito comum! Responde, em sentido negativo, à primeira interrogação: o Direito Excepcional comporta o recurso à analogia? (2). Ainda enfrenta, e com vantagem, a segunda: é ele compatível com a exegese extensiva? Neste último caso, persiste o adágio em amparar a recusa; acompanham-no reputados mestres (3); outros divergem (4), porém maisna aparência do que na realidade: esboçam um sim acompanhado de reservas que o aproximam do não. Quando se pronunciam pelo efeito extensivo, fazem-no com o intuito de excluir o restritivo, tomado este na acepção tradicional. Timbram em evitar que se aplique menos do que a norma admite; porém não pretendem o oposto - ir além do que o texto prescreve. O seu intento é tirar da regra tudo o que na mesma se contém, nem mais, nem menos. Essa interpretação bastante se aproximada que os clássicos apelidavam declarativa; denomina-se estrita: busca o sentido exato; não dilata, nem restringe (5). Com as reservas expostas, a parêmia terá sempre cabimento e utilidade. Se fora lícito retocar a forma tradicional, substituir-se-ia apenas o advérbio: ao invés de restritiva, estritamente. Se prevalecer o escrúpulo em emendar adágios, de leve sequer, bastará que se entenda a letra de outrora de acordo com as idéias de hoje: o brocardo sintetiza o dever de aplicar o conceito excepcional só à espécie que ele exprime, nada acrescido, nem suprimido ao que a norma encerra, observada a mesma, portanto, em toda a sua plenitude (6). 288 - Releva advertir que todo preceito tem valor apenas relativo. A regra do art. 6° da antiga Lei de Introdução ao Código Civil consolida o velho adágio - interpretam-se restritivamente as disposições derrogatórias do Direito comum, brocardo este correspondente ao dos romanos - exceptiones sunt strictissimoe interpretationis. Qualquer dos três conceitos aplica-se com a maior circunspeção e reserva, e comporta numerosas exceções (1): daí a divergência na maneira de o entender, até entre pontífices das letras jurídicas. 289 - As palavras - que especifica, do Código brasileiro, paráfrase de - in esse espressi, do repositório italiano, não se interpretam no sentido literal, de exigir individuação precisa, completa, de cada caso a incluir na exceção. Comporta esta as hipóteses todas compatíveis com o espírito do texto. Exclui-se a extensão propriamente dita; porém não a justa aplicação integral dos dispositivos. Restrições ao uso ou posse de qualquer direito, faculdade ou prerrogativa não se presumem: é isto que o preceito estabelece. Devem ressaltar dos termos da lei, ato jurídico, ou frase de expositor. Cumpre opinar pela inexistência da exceção referida, quando esta se não impõe à evidência, ou dúvida razoável paira sobre a sua aplicabilidade a determinada hipótese. (...)" 9. Voto pelo improvimento do recurso especial interposto pelo Instituto Nacional de Seguridade Social, divergindo do Relator.
Inciso II: por exemplo, se houve financiamento junto à
CEF para comprar ou reformar seu imóvel, você não pode opor ao
próprio agente financeiro a proteção do Bem de Família.
II - pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato;
Inciso III: se houver cobrança de pensão alimentícia, o
devedor não tem a proteção do Bem de Família, ou seja, o credor –
alimentando – penhora o Bem de Família.
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III -- pelo credor de pensão alimentícia;
Inciso IV: se o processo foi movido para cobrança de
tributo relativo ao imóvel, por exemplo, IPTU, ITR, não pode opor
a proteção do Bem de Família. Todavia, se o proprietário é
comerciante e deixa de recolher o ICMS relativo aos seus negócios,
não pode atingir o Bem de Família, pois que este tributo não
está vinculado ao imóvel.
IV - para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar;
Taxa de condomínio é taxa tributária? Apesar de
taxa de condomínio não ser taxa tributária, o STJ e o STF já
firmaram o entendimento que a palavra “taxa” engloba também
taxa de condomínio. Portanto, taxa de condomínio se não for paga,
o imóvel vai a hasta pública.
O próprio STF já firmou (RE 439003/SP) que a cobrança
de taxa de condomínio possibilita a penhora do Bem de Família.
RE 439003 / SP - Min. EROS GRAU
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA. DECORRÊNCIA DE
DESPESAS CONDOMINIAIS. 1. A relação condominial é, tipicamente, relação de comunhão de
escopo. O pagamento da contribuição condominial [obrigação propter rem] é essencial à
conservação da propriedade, vale dizer, à garantia da subsistência individual e familiar --- a
dignidade da pessoa humana. 2. Não há razão para, no caso, cogitar-se de impenhorabilidade. 3.
Recurso extraordinário a que se nega provimento.
A cobrança de taxa de condomínio excepciona o Bem de
Família.
Inciso V: por exemplo, um empréstimo em Banco
dando o imóvel como garantia real de hipoteca. O STJ, em mais de
uma oportunidade, a exemplo do RESP 684587/TO e do AgRg no
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RESP 813546/DF, tem admitido que o devedor, não obstante a
indicação à penhora, alegue depois a proteção do Bem de Família.
Inciso VI: em qualquer dos dois casos: aquisição do
imóvel, por exemplo, com dinheiro sonegado (produto de crime) ou
quando o proprietário do imóvel tem que indenizar a vítima por
crime cometido.
- Mais problemático – Inciso VII: Fiança em
locação.
O STF já firmou o entendimento, por seu Plenário no
sentido da constitucionalidade da penhora do Bem de Família
do fiador na locação (RE-Agr 477953/SP).
O devedor solteiro goza da proteção do Bem de
Família?
Positivo, na forma da Súmula 364/STJ:
O conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange também o imóvel pertencente a pessoas solteiras, separadas e viúvas.
Ver RESP 450989/RJ reafirma a proteção ao devedor que
more sozinho com base no direito constitucional à moradia.
REsp 450989 / RJ - Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS
"PROCESSUAL – EXECUÇÃO - IMPENHORABILIDADE – IMÓVEL - RESIDÊNCIA – DEVEDOR SOLTEIRO E SOLITÁRIO – LEI 8.009/90.- A interpretação teleológica do Art. 1º, da Lei 8.009/90, revela que a norma não se limita ao resguardo da família. Seu escopo definitivo é a proteção de um direito fundamental da pessoa humana: o direito à moradia. Se assim ocorre, não faz sentido proteger quem vive em grupo e abandonar o indivíduo que sofre o mais doloroso dos sentimentos: a solidão. - É impenhorável, por efeito do preceito contido no Art. 1º da Lei 8.009/90, o imóvel em que reside, sozinho, o devedor celibatário."(EREsp 182.223-SP, Corte Especial, DJ de 07/04/2003).
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TEORIA DO FATOTEORIA DO FATO
JURÍDICOJURÍDICO
CONCEITO DE FATO JURÍDICO fato jurídico é todo
acontecimento natural ou humano que deflagra efeitos na orbito do
Direito.
CLASSIFICAÇÃO
- fato jurídico em sentido estrito Ordinário
Extraordinário
- Ato-Fato
- Ações Humanas Lícitas
Ilícitas
FATO JURÍDICO EM SETIDO ESTRITO:
Conceito fato jurídico em sentido estrito é todo
acontecimento natural que deflagra efeitos na órbita do Direito.
Exemplo fato jurídico natural extraordinário: furacão
– típico fato natural que é um fato jurídico em sentido estrito.
Variação de temperatura, por exemplo, baixa temperatura que faz
uma pessoa morrer.
Exemplo fato jurídico natural ordinário: nascimento,
a morte natural; o decurso do tempo.
AÇÕES HUMANAS:
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Grande controvérsia na doutrina.
Parte da doutrina (inclusive Pablo Stolze, Zeno Veloso,
Flávio Tartuce, Clóvis Beviláqua) entende que as ações
humanas ILÍCITAS traduzem uma categoria própria denominada de
“ATO ILÍCITO ”. Está regulado nos arts. 186 e 187 do CC (ato ilícito e
abuso de direito).
Essa parte da doutrina afirma que as ações humanas
ilícitas são atos ilícitos e que as ações humanas LÍCITAS são
tratadas como ATO JURÍDICO .
Dentro da noção de ATO JURÍDICO vamos encontrar duas
categorias:
- Ato Jurídico em sentido estrito
- Negócio Jurídico
OBS: O negócio jurídico está para o civilista assim como o
crime está para o penalista.
O QUE É ATO JURÍDICO EM SENTIDO ESTRITO?
Conceito o ato jurídico em sentido estrito, também
denominado de ato não negocial, consiste em um mero
comportamento humano voluntário e consciente, CUJOS EFEITOS
ESTÃO PREDETERMINADOS NA LEI.
Art. 185. Aos atos jurídicos lícitos, que não sejam negócios jurídicos, aplicam-se, no que couber, as disposições do Título anterior.
Obs.: o animal realiza FATO; o homem realiza ato!
O ato em sentido estrito é um ato humano em que há
uma carga de voluntariedade, mas os efeitos jurídicos estão
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predeterminados pela lei. Ou seja, falta a este tipo de ato a
autonomia privada e a liberdade para a escolha dos seus efeitos.
Exemplos de ato em sentido estrito:
- uma concha na praia15 o simples ato de se apropriar
da concha (coisa de ninguém), automaticamente o efeito jurídico
é a aquisição da propriedade. É a lei que determina isso.
- a pessoa muda de cidade a aquisição do domicílio é
determinada pela lei. A fixação de domicílio é um ato jurídico em
sentido estrito (voluntário, você escolhe aonde vai morar). Efeito
você fixa o seu domicílio lá – determinação legal.
- Atos de comunicação, em geral, são atos jurídicos
em sentido estrito. Exemplo – uma notificação (ato jurídico em
sentido estrito) efeito jurídico determinado pela lei comunicação.
No ato jurídico em sentido estrito você não tem liberdade
para determinar os seus efeitos.
O negócio jurídico, diferentemente do simples ato em
sentido estrito, traduz uma declaração de vontade, manifestada
segundo o princípio da autonomia privada, pela qual o agente
pretende atingir determinados efeitos jurídicos escolhidos,
respeitando parâmetros de ordem pública.
Exemplos: contrato, testamento.
Pontes de Miranda percebeu que entre a categoria do fato
jurídico em sentido estrito e as ações humanas, existe uma
categoria intermediária – ATO-FATO – o CC não tratou disso, é
construção doutrinária.
15 Abstraindo-se os crimes ambientais.
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ATO – FATO:
Conceito o ato-fato consiste em um comportamento
que, posto derive do homem, é desprovido de voluntariedade e
consciência em face do resultado pretendido.
Pode gerar efeitos jurídicos, mas é desprovido de
consciência e voluntariedade.
Exemplo de Jorge Cesa Ferreira: a compra de um
doce por uma criança em tenra idade no boteco da esquina é um
ato-fato: é um comportamento que deriva do ser humano,
desprovido de consciência e que deflagra efeitos no mundo jurídico.
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6ª Aula – 03/09/09
NEGÓCIO JURÍDICO (Cont.)
1. TEORIAS EXPLICATIVAS DO NEGÓCIO JURÍDICOTEORIAS EXPLICATIVAS DO NEGÓCIO JURÍDICO:
Fundamentalmente temos duas correntes mais
importantes.
1.1 – TEORIA VOLUNTARISTA:
Sustentava que o núcleo do negócio jurídico seria a
vontade interna ou a intenção do declarante.
Essa primeira corrente influenciou fortemente o Código
Civil brasileiro (art. 112):
Art. 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais à
intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da
linguagem.
1.2 – TEORIA OBJETIVA OU DA DECLARAÇÃO :
Para a segunda teoria o núcleo essencial do negócio não
seria a intenção, mas a vontade externa ou declarada.
Seguindo o pensamento de Antônio Junqueira deAntônio Junqueira de
AzevedoAzevedo, observamos que, em verdade, as duas teorias devem se
conjugar, pois o negócio jurídico perfeito resulta da união
harmônica entre a vontade interna e a manifestada.
OBS: O que é TO que é TEORIAEORIA DADA P PRESSUPOSIÇÃORESSUPOSIÇÃO?
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Trata-se de uma Teoria do negócio jurídico desenvolvida
por Windscheid, segundo a qual haveria invalidade do negócio
jurídico, quando a certeza subjetiva do declarante, verificada ao
tempo da celebração do negócio, não se concretizasse depois.
Essa teoria influenciou o que nós conhecemos como
“Teoria da Imprevisão”. Já não é mais abraçada, pois esteve em
voga há mais de século. Ver na Apostila 04.
ExemploExemplo: um bancário celebra hoje um contrato de
locação de uma casa de veraneio para gozar em janeiro de 2010.
Em 2010 o Banco não dá férias a ele. Então, com base na Teoria da
Pressuposição ele diria que o negócio é inválido. Como essa Teoria
não é mais abraçada, hoje, ele poderia intentar a Teoria da For;Ca
Maior para tentar invalidar esse contrato.
2. PLANOS DE ANÁLISE DO NEGÓCIO JURÍDICOPLANOS DE ANÁLISE DO NEGÓCIO JURÍDICO:
NEGÓCIO EXISTÊNCIA
JURÍDICO VALIDADE
EFICÁCIA
2.1 – PLANO DE EXISTÊNCIAPLANO DE EXISTÊNCIA:
Para que o negócio jurídico exista deverão concorrer
quatro elementos existenciais do negócio jurídico, faltando
qualquer desses elementos o negócio jurídico será inexistente:
manifestação de vontade, agente, objeto do negócio jurídico e
forma do negócio jurídico.
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1º) Manifestação da vontade o silêncio pode ser
encarado como uma manifestação de vontade16? Segundo o
professor Caio MárioCaio Mário, o silêncio é o nada, é absoluta ausência de
manifestação de vontade. Pablo StolzePablo Stolze sustenta a correção dessa
afirmação, mas enfatiza que existem situações em que
excepcionalmente, nos termos do art. 111/CC, que segue
tendência dos sistemas britânico e alemão, em situações especiais
o silêncio pode caracterizar anuência (como na hipótese da doação
pura do art. 539, isto é, sem encargo).
Art. 111. O silêncio importa anuência, quando as
circunstâncias ou os usos o autorizarem, e não for necessária a
declaração de vontade expressa.
Art. 539. O doador pode fixar prazo ao donatário, para
declarar se aceita ou não a liberalidade. Desde que o donatário,
ciente do prazo, não faça, dentro dele, a declaração,
entender-se-á que aceitou, se a doação não for sujeita a
encargo.
2º) Agente para que o negócio jurídico se realize deve
haver um agente emissor da vontade que, em geral é uma pessoa
física ou jurídica.
3º) Objeto do negócio jurídico negócio jurídico sem
objeto não existe! Exemplo: contrato de empréstimo de dinheiro a
juros – Mútuo Feneratício – se o Banco, após a assinatura do
contrato não credita o dinheiro em sua conta. O dinheiro é o
objeto desse contrato, sem ele o contrato é inexistente!
16 Concurso de Delegado de polícia/RJ – “quem cala consente”, esse ditado tem respaldo no Direito Civil?
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57
4º) Forma do negócio jurídico para que o negócio
jurídico exista deverá haver uma forma pela qual a vontade se
manifeste. A forma, por si só, é elemento de existência do negócio
jurídico de grande importância. Trata-se do revestimento
exterior da vontade, ou seja, o meio pelo qual a vontade se
manifesta (escrita, verbal, mímica, etc.).
Com a conjugação desses quatro requisitos o negócio
jurídico é considerado existente.
O CC não abriu um Título para o plano da Existência e a
doutrina criticadoutrina critica essa omissão, dizendo que o art. 104/CC é
incompleto.
2.2 – PLANO DE VALIDADEPLANO DE VALIDADE:
Disciplinado a partir do art. 104:
Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:
I - agente capaz;
II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável;
III - forma prescrita ou não defesa em lei.
Se faltar qualquer dos pressupostos de validade o negócio
é inválido. Os pressupostos de validade conferem a aptidão para
gerar efeitos. Para se chegar aos pressupostos de validade
devemos partir dos pressupostos de existência, ou seja:
Para que o negócio jurídico exista a manifestação de
vontade (existência) deve ser LIVRE + BOA-FÉ; o agente que
emite a vontade (existência) deve ser CAPAZ + LEGITIMADO; o
objeto (existência) deve ser LÍCITO + POSSÍVEL + DETERMINADO OU
DETERMINÁVEL e, por fim, a forma do negócio jurídico (existência)
deve ser LIVRE OU PRESCRITA EM LEI.
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58
Exemplo: negócio jurídico cujo objeto (existência) é
ilícito (plano da validade) negócio jurídico INVÁLIDO.
Exemplo2: O agente é menor de idade (capacidade =
plano da validade) negócio jurídico inválido.
OBS: DEFEITO DO NEGÓCIO JURÍDICODEFEITO DO NEGÓCIO JURÍDICO: Erro, Dolo,
coação, lesão, etc. Esses defeitos afetam qual plano do negócio
jurídico? Esses defeitos interferem no plano de VALIDADE do
negócio jurídico. Por exemplo, um negócio jurídico celebrado com
dolo, ataca a boa-fé do negócio jurídico, atacando, portanto, a
validade do negócio!
OBS: Seguindo o pensamento de Orlando Gomes, a
licitude do negócio jurídico abrange a legalidade e o respeito ao
padrão médio de moralidade.
Um dos pontos mais importantes sob o prisma formal
envolvendo a forma como pressuposto de validade vigora no
Brasil, nos termos do art. 107/CC, como regra geral dos negócios
jurídicos, o PRINCÍPIO DA LIBERDADE DA FORMA.
Art. 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial,
senão quando a lei expressamente a exigir.
Quando a lei prescreve determinada forma, poderá ser
para efeito de prova do negócio jurídico (negócio ad
probationem, art. 227: Art. 227. Salvo os casos expressos, a prova
exclusivamente testemunhal só se admite nos negócios jurídicos
cujo valor não ultrapasse o décuplo do maior salário mínimo vigente
no País ao tempo em que foram celebrados. Parágrafo único.
Qualquer que seja o valor do negócio jurídico, a prova testemunhal
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é admissível como subsidiária ou complementar da prova por
escrito.) ou a forma é exigida como requisito de VALIDADE do
negócio (negócio solene ou ad solemnitatem, art. 108).
Art. 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País.
Negócio imobiliário com valor superior a 30 salários
mínimos sem a observância da forma prescrita em lei – escritura
pública – se esta não for lavrada, o negócio existe, mas não é
válido. Esse valor de 30 salários mínimos tem como referência o
lançado no contrato pelas partes ou o valor venal lançado pela
prefeitura para pagamento de IPTU? O valor a ser considerado não
é o da Administração Pública, há até Enunciado sobre o assunto, o
melhor entendimento é aquele em que o valor considerado é o
declarado no contrato.
OBS: O Enunciado 289 da IV Jornada de Direito Civil
estabelece que o valor que se considera para efeito de se lavrar ou
não escritura pública, nos termos do art. 108/CC, é aquele lançado
no contrato. Vale lembrar que a Promessa de Compra e Venda,
independentemente do valor, pode ser lavrada por instrumento
particular.
2.3 – PLANO DE EFICÁCIAPLANO DE EFICÁCIA: será detalhado mais a
frente. Três elementos:
CONDIÇÃO
TERMO
MODO OU ENCARGO
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3. DEFEITOS DO NEGÓCIO JURÍDICODEFEITOS DO NEGÓCIO JURÍDICO:
3.1 – ERRO:
O erro é causa de anulação do negócio jurídico, e, para a
doutrina clássica, seria dotado de duas características: -
ESSENCIALIDADE; - ESCUSABILIDADE.
ESSENCIAL atacar a sua essência ou substância;
ESCUSABILIDADE perdoável. Os clássicos queriam dizer
com mais moderna isso que a pessoa que incorreu no erro deveria
ser uma pessoa de diligência comum, cuidadosa. Se o erro fosse
imperdoável porque o cidadão era um boboca, o Direito não pode
compactuar com a ignorância.
A doutrina moderna tece uma crítica duríssima a
essa escusabilidade, pois dizer se um erro é escusável ou não é
algo subjetivo. Portanto, a despeito da corrente clássica, a doutrina
(Enunciado 12 da I Jornada) dispensa o requisito da escusabilidade,
com base no princípio da confiança.
Verificar o perfil da Banca do concurso a fim de
saber se é clássica ou mais moderna.
3.1.2 - ESPÉCIES DE ERRO: pode incidir – art. 139/CC:
OBJETO – é aquele que incide nas características do objeto
do negócio.
NO NEGÓCIO – incide na estrutura do negócio.
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61
NA PESSOA – incide nos elementos de identificação ou
características da outra parte do negócio.
Art. 139. O erro é substancial quando:
I - interessa à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração, ou a alguma das qualidades a ele essenciais;
II - concerne à identidade ou à qualidade essencial da pessoa a quem se refira a declaração de vontade, desde que tenha influído nesta de modo relevante;
III - sendo de direito e não implicando recusa à aplicação da lei, for o motivo único ou
principal do negócio jurídico. ERRO DE DIREITO.
OBS: a principal aplicação do erro sobre pessoa ocorre
no casamento (arts. 1556 e 1557/CC). É possível anular o
casamento com base no erro sobre a pessoa.
Essas três espécies de erro que incidem na percepção da
realidade fática. Todavia, pode haver um erro que incide na
percepção normativa, embora Clóvis Beviláqua não a aceita. O
CC/2002, em seu art. 139, III, inova o sistema do Código anterior ao
admitir o ERRO DE DIREITO . Trata-se de um erro sobre a ilicitude do
fato, o qual, sem traduzir intencional recusa ao império da lei,
projeta-se no âmbito de atuação permissiva da norma. Em geral, é
um erro de interpretação.
3.2 – DOLO:
O dolo tem a mesma essência do erro, sendo que este é
provocado, há uma carga negativa no dolo porque a outra parte, de
má-fé, sabe que está induzindo o outro ao erro. Por isso, o dolo é o
erro provocado.
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O dolo traduz o malicioso artifício empregado por uma
das partes ou por terceiro, para enganar a outra causando-lhe
prejuízo.
A consequência do dolo no negócio jurídico é a mesma do
erro, ou seja, o dolo também é causa de o dolo também é causa de ANULAÇÃOANULAÇÃO do negócio do negócio
jurídicojurídico. Os antigos costumavam se referir a ele como DOLO
MALUS.
OBS: O DOLO BONUS, socialmente admitido, é
frequentemente invocado como possível técnica publicitária, desde
que não se desvirtue como propaganda enganosa. Por exemplo,
realçar as características do produto é técnica publicitária
permitida.
Caracteriza atividade DOLOSA E ILÍCITA , segundo doutrina
(ver também o Projeto de Lei 4068/08 – visa alterar o CDC) a
denominada técnica da mensagem subliminar que, em linhas
gerais, induz o destinatário da informação a realizar determinada
conduta que conscientemente poderia não adotar.
Nos termos do art. 145/CC, para invalidar o negócio, o
dolo deve ser principal. Ou seja, atacar a essência, a causa do
negócio.
Art. 145. São os negócios jurídicos anuláveis por dolo, quando este for a sua causa.
Se o dolo não atacar a causa, o núcleo do negócio, e sim
os aspectos secundários, acessórios do negócio, esse dolo é
acidental e significa que vítima ainda tem interesse no negócio,
mas o teria celebrado de outra maneira, por exemplo, pedindo
desconto. O negócio não será invalidado, mas a vítima pode pedir
perdas e danos.
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63
Caso o dolo seja apenas acidental, tocando aspectos
secundários do negócio, este será mantido cabendo ao
prejudicado perdas e danos (art. 146/C):
Art. 146. O dolo acidental só obriga à satisfação das perdas e danos, e é acidental quando, a seu despeito, o negócio seria realizado, embora por outro modo.
Se houve o chamado DOLO BILATERAL o que fazer?
O Código brasileiro, em seu art. 150, estabelece que, em havendo
dolo bilateral fica tudo como está.
Art. 150. Se ambas as partes procederem com dolo, nenhuma pode alegá-lo para anular o negócio, ou reclamar indenização.
DUAS QUESTÕES ESPECIAIS DE CONCURSODUAS QUESTÕES ESPECIAIS DE CONCURSO:
1ª) O que é dolo negativo?
Trata-se do silêncio ou omissão intencional de
informação, à luz do art. 147/CC, violadora da boa-fé.
Art. 147. Nos negócios jurídicos bilaterais, o
silêncio intencional de uma das partes a respeito de fato ou
qualidade que a outra parte haja ignorado, constitui
omissão dolosa, provando-se que sem ela o negócio não se
teria celebrado.
2ª) O que é dolo de terceiro?
Art. 148. Pode também ser anulado o negócio jurídico por dolo de terceiro, se a parte
a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento; em caso contrário, ainda que subsista o
negócio jurídico, o terceiro responderá por todas as perdas e danos da parte a quem ludibriou.
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O negócio só é invalidado por dolo de terceiro se ficar
demonstrado que o beneficiário sabia ou tinha como saber. “Dolo
de terceiro” é o que parte do intermediário e “a parte a quem
aproveita” seria um dos celebrantes do negócio.
3.3 – ESTADO DE PERIGO:
Não estava no CC de 1916, é novo no NCC, mas não do
Direito, pois Caio Mário já dele tratava há muitos anos.
O ESTADO DE PERIGO , tratado no art. 156/CC, é causa de
ANULAÇÃO do negócio jurídico.
CONCEITO trata-se de uma aplicação do estado de
necessidade na teoria do negócio. Configura-se quando o agente,
premido da necessidade de salvar-se ou à pessoa próxima de grave
perigo de dano material ou moral, conhecido pela outra parte,
assume obrigação excessivamente onerosa.
Art. 156. Configura-se o estado de perigo quando alguém, premido da necessidade de salvar-se, ou a pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa.
Parágrafo único. Tratando-se de pessoa não pertencente à família do declarante, o juiz decidirá segundo as circunstâncias.
Exemplo de Caio Mário: sujeito está numa embarcação
que está afundando; aproxima-se outra embarcação e oferece
carona cobrando, por exemplo, três milhões de reais para levá-lo
até o porto obrigação excessivamente onerosa.
A Teoria do Estado de Perigo, segundo firme
jurisprudência (RESP 796739/MT, RESP 918392/RN, AC
70024412397 do TJ/RS) tem perfeita aplicação na espúria exigência
de cheque caução como condição essencial para o atendimento de
emergência.
LFG_2º Semestre_2009Civil – Pablo Stolze
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Resp 796739:
Ementa
CHEQUE. CAUÇÃO. CAUSA DEBENDI. POSSIBILIDADE -
Cheque entregue para garantir futuras despesas hospitalares deixa de ser ordem de pagamento à vista para se transformar em título de crédito substancialmente igual a nota promissória.
- É possível assim, a investigação da causa debendi de tal cheque se o título não circulou.
- Não é razoável em cheque dado como caução para tratamento hospitalar ignorar sua causa, pois acarretaria desequilíbrio entre as partes. O paciente em casos de necessidade, quedar-se-ia à mercê do hospital e compelido a emitir cheque, no valor arbitrado pelo credor.
REsp 918392
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO SAÚDE ANTERIOR À LEI
9.656/98. SUBMISSÃO DO SEGURADO À CIRURGIA QUE SE DESDOBROU EM
EVENTOS ALEGADAMENTE NÃO COBERTOS PELA APÓLICE. NECESSIDADE DE
ADAPTAÇÃO A NOVA COBERTURA, COM VALORES MAIORES. SEGURADO E
FAMILIARES QUE SÃO LEVADOS A ASSINAR ADITIVO CONTRATUAL DURANTE O
ATO CIRÚRGICO. ESTADO DE PERIGO. CONFIGURAÇÃO. É EXCESSIVAMENTE
ONEROSA O NEGÓCIO QUE EXIGE DO ADERENTE MAIOR VALOR POR AQUILO
QUE JÁ LHE É DEVIDO DE DIREITO. DANO MORAL CONFIGURADO.
AC 70024412397
EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRESTAÇÃO SERVIÇO HOSPITALAR. Na espécie, configurado vício
de consentimento consistente na assinatura do contrato em estado de perigo, previsto pelo art. 156 do
Código Civil. Indevida a dívida cobrada. VERBA HONORÁRIA. Verificada a excessividade alegada, resta
minorada a fixação dos honorários. REJEITARAM A PRELIMINAR E DERAM PROVIMENTO, EM PARTE,
AO APELO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70024412397, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça
do RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em 08/10/2008)
DICA DE CONCURSO: A Resolução no 44/2003 da
Agência Nacional de Saúde (ANS), em face de prestadores de
serviços médicos, nos termos da Resolução, PROÍBE a cobrança de
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66
cheque caução estabelecendo que a denúncia deste tipo de prática
poderá ser levada ao MPF para a apuração devida.
7ª Aula – 10/09/09
FRAUDE CONTRA CREDORESFRAUDE CONTRA CREDORES :
Em Direito Civil qual é a garantia geral que o credor tem
em face do devedor? É o patrimônio.
CONCEITO a fraude contra credores, instituto protetivo
do crédito, consiste na prática de um ato negocial que diminui o
patrimônio do devedor, prejudicando o credor preexistente.
Credor Preexistente
10.000 BEM
Devedor Insolvente Parte Beneficiária
Fraude contra Credores concilium fraudis
Eventus Damni
A doutrina clássica afirma que a fraude pressupõe dois
requisitos:
- Concilium Fraudis (má-fé);
- Eventus Damni.
LFG_2º Semestre_2009Civil – Pablo Stolze
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A alienação gratuita de bens (doação, por exemplo) é tão
grave que a má-fé é presumida. Opinião de Maria Helena Diniz,
por exemplo.
Ver no material de apoio as hipóteses de fraude
previstas no CC.
HIPÓTESES LEGAIS DE FRAUDE CONTRA CREDORESHIPÓTESES LEGAIS DE FRAUDE CONTRA CREDORES:
1ª) Art. 158/CC:
Art. 158. Os negócios de transmissão gratuita de bens17 ou remissão de
dívida18, se os praticar o devedor já insolvente, ou por eles reduzido à insolvência, ainda
quando o ignore, poderão ser anulados pelos credores quirografários, como lesivos dos seus
direitos.
§ 1o Igual direito assiste aos credores cuja garantia se tornar insuficiente.
§ 2o Só os credores que já o eram ao tempo daqueles atos podem pleitear a
anulação deles.
Outro caso: poderá também ser fraude contra credores
nos contratos onerosos do devedor insolvente em duas hipóteses:
a) quando a insolvência for notória;
b) quando houver motivo para ser conhecida do outro
contratante.
OBS: Fraude NÃO se presume.
17 Por exemplo, a doação.18 Por exemplo, perdão fraudulento de dívida.
LFG_2º Semestre_2009Civil – Pablo Stolze
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Antecipação de pagamento feita a um dos credores
quirografários, em detrimento dos demais – art. 162.
Art. 162. O credor quirografário, que receber do devedor insolvente o pagamento
da dívida ainda não vencida, ficará obrigado a repor, em proveito do acervo sobre que se tenha
de efetuar o concurso de credores, aquilo que recebeu.
Exemplo:
Devedor Credor 1
Insolvente Credor 2
Credor 3
Outorga de garantia de dívida dada a um dos credores
em detrimento dos demais – art. 163/CC – .
Art. 163. Presumem-se fraudatórias dos direitos dos outros credores as garantias
de dívidas que o devedor insolvente tiver dado a algum credor.
Exemplo:
O Devedor insolvente vai ao credor 3 e, fraudulentamente
em conluio com ele, hipoteca o seu imóvel a esse credor 3.
OBS: Não posso confundir fraude contra credores
com fraude à execução. Esta última é mais grave porque
desrespeita a administração da justiça, uma vez que, no caso, já
existe demanda proposta contra o devedor apta a reduzi-lo à
insolvência. Inclusive, há uma Súmula recente sobre isso: Súmula
375/STJ. Essa Súmula cria um “fraudômetro” para sabermos quando
há fraude à execução.
Súmula 375
O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado
ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.
LFG_2º Semestre_2009Civil – Pablo Stolze
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Na fraude contra credores não existe ainda demanda
proposta contra o devedor.
A grande vítima da fraude contra credores é o credor
preexistente. Todavia, existe um instrumento jurídico para
impugnar o negócio fraudulento, é a AÇÃO PAULIANA. O credor
preexistente é quem tem legitimidade ativa para propor a ação
pauliana.
O credor preexistente para que tenha
legitimidade ativa, interesse processual, necessariamente é
um credor sem garantia?
Cuidado porque o CC inovou contra isso. Em geral é o
credor sem garantia, mas mesmo o credor com garantia pode
ajuizar se esta se tornar insuficiente.
Portanto, a LEGITIMIDADE ATIVA para propor a Pauliana é
do credor preexistente, mesmo aquele com garantia, caso esta
se torne insuficiente – art. 158, § 1º: § 1o Igual direito assiste aos credores cuja
garantia se tornar insuficiente. –.
LEGITIMIDADE PASSIVA a Pauliana deverá ser proposta
contra o devedor insolvente, a pessoa que com ele estipulou o ato e
eventualmente o terceiro de má-fé (art. 161). Ver também o RESP
242151-MG.
REsp 242151 / MG - Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO PELO TRIBUNAL "A QUO". IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA SANÇÃO PREVISTA NO ART. 22, CPC. NÃO CONFIGURADA A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS, NÃO HÁ FALAR EM VIOLAÇÃO DO ART. 535, CPC. DISSÍDIO NÃO COMPROVADO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.1. Não viola o art. 535 do CPC o acórdão que analisa a matéria posta nos embargos, sob fundamento diverso do pretendido pelo embargante. 2. Em se tratando de ação anulatória (pauliana) para tornar sem efeito negócio jurídico, há litisconsórcio necessário entre todos os
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70
que participaram do ato, porquanto a sentença será, necessariamente, a mesma em relação às partes litigantes. 3. Cuidando-se de matéria de ilegitimidade à causa, salvo se houver malícia do réu, não se insere no rol previsto no art. 22, CPC. 4. Ademais, inexistindo má-fé ou conduta deliberada da parte, não cabe aplicação da sanção prevista no art. 22, CPC. 5. Dissídio não comprovado por inobservância dos pressupostos para a sua configuração. Incidência da súmula 13/STJ, segundo a qual a divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial. Recurso Especial não conhecido.
Art. 161. A ação, nos casos dos arts. 158 e 159, poderá ser intentada contra o
devedor insolvente, a pessoa que com ele celebrou a estipulação considerada fraudulenta, ou
terceiros adquirentes que hajam procedido de má-fé.
Se o terceiro estiver de boa-fé o bem permanecerá com
ele e o credor terá que buscar outros bens com o devedor. Ou seja,
se o terceiro estiver de boa-fé não deverá sofrer os efeitos da
sentença. Esse é o raciocínio de grande parte da doutrina com base
no Código.
PRAZO PARA A AÇÃO PAULIANA a ação pauliana tem
prazo decadencial de 04 anos .
A fraude contra credores é tão grave que exige a
propositura dessa ação pauliana.
QUAL É A NATUREZA JURÍDICA DA SENTENÇA NA
AÇÃO PAULIANA?
Desde Clóvis Beviláqua, chegando a autores como
Moreira Alves, na dicção expressa do art. 165/CC, conclui-se que a
sentença é DDESCONSTITUTIVAESCONSTITUTIVA A ANULATÓRIANULATÓRIA .
Art. 165. Anulados os negócios fraudulentos, a vantagem resultante reverterá em
proveito do acervo sobre que se tenha de efetuar o concurso de credores.
Parágrafo único. Se esses negócios tinham por único objeto atribuir direitos
preferenciais, mediante hipoteca, penhor ou anticrese, sua invalidade importará somente na
anulação da preferência ajustada.
LFG_2º Semestre_2009Civil – Pablo Stolze
71
Todavia, existe uma 2ª corrente – processualista2ª corrente – processualista
defendida por autores como Yussef Cahali, Frederico Pinheiro,
Alexandre Câmara, Teoria Zavascki, de índole processual,
discorda do pensamento tradicional. Nesta linha de pensamento, a
sentença NÃO SERIA ANULATÓRIA, mas apenas DECLARATÓRIA DA
INEFICÁCIA DO NEGÓCIO RELATIVAMENTE AO CREDOR
PREJUDICADO.
Há um RESP contra legem – RESP 506312-MS. Esse
respeito segue essa 2ª corrente, por isso é contra legem, pois a à
corrente segue o disposto no CC.
REsp 506312 / MS - Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALÍNEA C. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO. FRAUDE CONTRA CREDORES. NATUREZA DA SENTENÇA DA AÇÃO PAULIANA. EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA SOBRE MEAÇÃO DO CÔNJUGE NÃO CITADO NA AÇÃO PAULIANA.1. O conhecimento de recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional exige a demonstração analítica da divergência, na forma dos arts. 541 do CPC e 255 do RISTJ. 2. A fraude contra credores não gera a anulabilidade do negócio — já que o retorno, puro e simples, ao status quo ante poderia inclusive beneficiar credores supervenientes à alienação, que não foram vítimas de fraude alguma, e que não poderiam alimentar expectativa legítima de se satisfazerem à custa do bem alienado ou onerado. 3. Portanto, a ação pauliana, que, segundo o próprio Código Civil, só pode ser intentada pelos credores que já o eram ao tempo em que se deu a fraude (art. 158, § 2º; CC/16, art. 106, par. único), não conduz a uma sentença anulatória do negócio, mas sim à de retirada parcial de sua eficácia, em relação a determinados credores, permitindo-lhes excutir os bens que foram maliciosamente alienados, restabelecendo sobre eles, não a propriedade do alienante, mas a responsabilidade por suas dívidas. 4. No caso dos autos, sendo o imóvel objeto da alienação tida por fraudulenta de propriedade do casal, a sentença de ineficácia, para produzir efeitos contra a mulher, teria por pressuposto a citação dela (CPC, art. 10, § 1º, I). Afinal, a sentença, em regra, só produz efeito em relação a quem foi parte, "não beneficiando, nem prejudicando terceiros" (CPC, art. 472). 5. Não tendo havido a citação da mulher na ação pauliana, a ineficácia do negócio jurídico reconhecido nessa ação produziu efeitos apenas em relação ao marido, sendo legítima, na forma do art. 1046, § 3º, do CPC, a pretensão da mulher, que não foi parte, de preservar a sua meação, livrando-a da penhora. 5. Recurso especial provido.
SIMULAÇÃOSIMULAÇÃO :
CONCEITO na simulação celebra-se um negócio jurídico
que tem aparência normal, mas que, em verdade, não pretende
atingir o efeito que juridicamente deveria produzir.
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É diferente do dolo porque neste uma das partes é
vítima; na simulação as duas partes se mancomunam, ou seja, A
SIMULAÇÃO É BILATERAL .
Na fraude não há o necessário disfarce. Na fraude a
vítima é específica o credor preexistente. Na simulação você
não tem essa especificidade.
Antes, com o CC-16, a simulação era tratada como causa
de anulabilidade do negócio jurídico. Com a entrada em vigor do
CC-02 a simulação foi tratada como CAUSA DE NULIDADE ABSOLUTA
DO NEGÓCIO JURÍDICO (art. 167/CC-02).
Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma.
§ 1o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:
I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem;
II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;
III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.
§ 2o Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico simulado.
Em doutrina reconhecem-se duas espécies de simulação:
1ª) A simulação ABSOLUTA as partes criam um
negócio jurídico destinado a não gerar efeito jurídico algum.
2ª) Simulação RELATIVA (DISSIMULAÇÃO ) na simulação
relativa as partes criam um negócio jurídico destinado a encobrir
um outro negócio jurídico que surtirá efeitos proibidos por lei. Por
exemplo, o homem casado simula uma compra e venda para
simular uma c a doação feita à concubina.
Nos termos do art. 167 e do Enunciado 153 da III Jornada
de Direito Civil, na simulação relativa, em sendo possível, o juiz, à
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luz do Princípio da Conservação aproveitará o negócio
dissimulado.
153 – Art. 167: Na simulação relativa, o negócio simulado (aparente) é nulo, mas o dissimulado será válido se não ofender a lei nem causar prejuízos a terceiros.
Por exemplo, um , ainda casado, mas separado de fato e
vivendo em união estável com outra se fizer essa simulação de
compra para encobrir uma doação feita a essa nova companheira, o
juiz pode anular a doação, mas aproveitar a compra e venda.
OBS: Nos termos do Enunciado 294 da IV Jornada de
Direito Civil, sendo a simulação causa de NULIDADE (absoluta) do
negócio jurídico, pode uma das partes alegá-la contra a outra.
Isso não vai causar o venire contra factum proprium
porque sendo causa de nulidade absoluta, que o juiz pode conhecer
de ofício, uma parte pode alegá-la contra a outra.
DUAS QUESTÕES DE CONCURSODUAS QUESTÕES DE CONCURSO:
1ª) O que é reserva mentalO que é reserva mental?
R: Alguns autores – Pablo, inclusive – a denominam
também de RETICÊNCIA a reserva mental configura-se quando o
agente emite declaração de vontade resguardando o íntimo
propósito de não cumprir o que projetou.
Comparando com o Direito Penal, a reserva mental é
muito próxima da cogitatio o crime está na mente do agente.
Enquanto a pessoa mantém a sua reserva mental em sua
mente, não há repercussão para o Direito. No momento em que a
reserva é manifestada, e dela a outra parte toma conhecimento, o
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art. 110/CC, na linha do pensamento de Moreira Alves, considera o
negócio INEXISTENTE .
Art. 110. A manifestação de vontade subsiste ainda que o seu autor haja feito a reserva mental de não querer o que manifestou, salvo se dela o destinatário tinha conhecimento.
Uma 2ª corrente doutrinária (Carlos Roberto
Gonçalves) sustenta que, uma vez manifestada a reserva, o
negócio EXISTE , mas É INVÁLIDO POR DOLO OU SIMULAÇÃO . Pablo
Stolze considera esse pensamento mais coerente.
Art. 110. A manifestação de vontade subsiste ainda que o seu autor haja feito a reserva
mental de não querer o que manifestou, salvo se dela o destinatário tinha conhecimento.
2ª) O que é contrato de “vaca papel”O que é contrato de “vaca papel”?
R: O contrato de “vaca papel” traduz um típico negócio
simulado de parceria pecuária que, em verdade, encobre um
empréstimo a juros extorsivos (ver RESP 441903-SP – OBS: no
julgado fala-se em anulação porque o julgado é anterior ao CC-02.
Com este passa a ser nulo).
LESÃOLESÃO :
CONCEITO a lesão, causa de INVALIDADE do negócio
jurídico, traduz o prejuízo resultante da desproporção entre as
prestações do próprio negócio, em virtude do abuso da necessidade
ou da inexperiência de uma das partes (art. 157/CC).
Art. 157. Ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade, ou por inexperiência, se obriga a prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta.
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§ 1o Aprecia-se a desproporção das prestações segundo os valores vigentes ao tempo em que foi celebrado o negócio jurídico.
§ 2o Não se decretará a anulação do negócio, se for oferecido suplemento suficiente, ou se a parte favorecida concordar com a redução do proveito.
Tanto a lesão quanto o estado de perigo são causas de
invalidade do negócio; traduzem uma situação em que há
desequilíbrio nas prestações. Todavia, no estado de perigo essa
desproporção decorre de um estado de perigo de DANO. Na LESÃO
não há o risco de um dano, mas sim, uma NECESSIDADE da pessoa,
por exemplo, econômica.
A lesão, no Código Civil, compõe-se de DOIS ELEMENTOS:
1º) o elemento SSUBJETIVOUBJETIVO é a premente necessidade ou
inexperiência da vítima. Isso não se presume, ou seja, tem que
provar que a vítima atuou sob premente necessidade ou por
inexperiência.
A lei não exige dolo de aproveitamento. O exigido por lei
é a necessidade ou inexperiência da vítima, mas não o dolo de se
aproveitar.
2º) OOBJETIVOBJETIVO é a manifesta desproporção entre as
prestações deo negócio. Na lesão o negócio nasce desproporcional.
No caso concreto o juiz analisa se houve ou não lesão – §
1º do art. 157 –. Portanto, o juiz tem discricionariedade. O Direito
Romano já conhecia a lesão e chamava de Enorme e
Enormíssima e as distinguia estabelecendo frações.
§ 1o Aprecia-se a desproporção das prestações segundo os valores vigentes ao
tempo em que foi celebrado o negócio jurídico.
Esse § 1º é uma dicção aberta.
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No § 2º do art. 157 a expressão “anulação”, cuidado,
porque INVALIDADE é gênero, do qual são espécies a nulidade e a
anulabilidade. essa é uma das maiores pegadinhas deessa é uma das maiores pegadinhas de
concursoconcurso!
No CC, § 2º do art. 157, a lesão é causa de ANULAÇÃO do
negócio jurídico; já no CDC, art. 6º, V, dada a sua principiologia de
ordem pública, a lesão é causa de NULIDADE ABSOLUTA!
§ 2o Não se decretará a anulação do negócio, se for oferecido suplemento suficiente, ou se a parte favorecida concordar com a redução do proveito.
CDC: V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;
COAÇÃOCOAÇÃO : “VIS COMPUSLIVA” – coação moral.
CONCEITO a coação, causa de ANULAÇÃO do negócio
jurídico, consiste na violência psicológica apta a influenciar a vítima
a realizar negócio jurídico que a sua vontade interna não deseja
efetuar.
A coação moral vem conceituada a partir do art. 151/CC.
Art. 151. A coação, para viciar a declaração da vontade, há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens.
Parágrafo único. Se disser respeito a pessoa não pertencente à família do paciente, o juiz, com base nas circunstâncias, decidirá se houve coação.
Havendo coação o negócio existe, mas é anulável.
A coação é sempre analisada EM CONCRETO , não tem a ver
com o conceito de “homem médio”. Art. 152/CC.
Art. 152. No apreciar a coação, ter-se-ão em conta o sexo, a idade, a condição, a saúde, o temperamento do paciente e todas as demais circunstâncias que possam influir na gravidade dela.
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Nos termos do art. 153/CC, não se considera coação a
ameaça do exercício de um direito nem o simples temor
reverencial.
Art. 153. Não se considera coação a ameaça do exercício normal de um direito, nem o simples temor reverencial.
TEMOR REVERENCIAL é o respeito à autoridade instituída
que pode ser uma autoridade profissional, militar, familiar. O
simples temor não é coação. Se, junto com o temor vier a ameaça,
aí sim será coação.
AMEAÇA DO EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO por
exemplo, a simples informação de possível inscrição em sistema de
proteção ao crédito é exercício regular de direito (sobre o
sistema de proteção ao crédito ver as recentes Súmulas 359 e 385
do STJ). Isso não é coação.
COAÇÃO DE TERCEIROCOAÇÃO DE TERCEIRO (arts. 154 e 155 do CC):
Art. 154. Vicia o negócio jurídico a coação exercida por terceiro, se dela tivesse ou devesse ter conhecimento a parte a que aproveite, e esta responderá solidariamente com aquele por perdas e danos.
Art. 155. Subsistirá o negócio jurídico, se a coação decorrer de terceiro, sem que a parte a que aproveite dela tivesse ou devesse ter conhecimento; mas o autor da coação responderá por todas as perdas e danos que houver causado ao coacto.19
Da leitura dos arts. 154 e 155 do CC observamos que o
negócio só será anulado se o beneficiário soubesse ou tivesse como
saber da coação de 3º. Neste caso, ambos responderão
SOLIDARIAMENTE pelas perdas e danos.
19 Coacto = coagido.
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QUESTÃO: o negócio nulo é mais grave, cause não
tem salvação; é tão grave e doente que o juiz pode conhecê-lo de
ofício. Todavia, há um instituto que pode salvá-lo. Assim: O QUE ÉO QUE É
CONVERSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICOCONVERSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO?
CONCEITO trata-se de uma medida sanatória, por meio
da qual aproveitam-se os elementos de um negócio inválido,
convertendo-o em outro negócio válido e de fins lícitos.
Karl Larenz foi um dos primeiros autores a falar sobre
imputação objetiva e, no campo cível, falava na conversão do
negócio jurídico.
Para que haja a conversão a doutrina aponta dois
elementos:
1º) ELEMENTO MATERIAL – é o aproveitamento do suporte
fático do primeiro negócio.
2º) ELEMENTO IMATERIAL – é a intenção dos declarantes no
sentido da conversão (se as partes houvessem previsto a nulidade,
teriam celebrado o negócio convertido).
O CC disciplina a conversão do negócio inválido no art.
170:
Art. 170. Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.
EXEMPLO: contrato de compra e venda de imóvel nulo por
vício de forma (por exemplo, falta de escritura pública em imóvel
com valor superior a 30 salários mínimos) pode ser convertido em
uma Promessa de Compra e Venda.
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Aula 8 - 17/09/0920
CONTINUAÇÃO
IV. Teoria do Fato Jurídico
IV.3 Negócio Jurídico:
IV.3.4. Invalidade do negócio jurídico: Gênero do
qual decorrem as espécies nulidade absoluta (o ato é nulo) e
nulidade relativa (o ato é anulável).
Obs.: O que é redução do negócio jurídico? R: À luz do
Princípio da Conservação, nos termos do art. 184, CC (“Respeitada a
intenção das partes, a invalidade parcial de um negócio jurídico não o prejudicará na parte válida, se
esta for separável; a invalidade da obrigação principal implica a das obrigações acessórias, mas a destas
não induz a da obrigação principal.”), o juiz poderá suprimir ou reduzir a parte
viciada do negócio, conservando-o no que for válido.
a) Nulidade Absoluta: Mais grave que a nulidade
relativa, até mesmo sob o prisma axiológico, encontra-se tutelada
nos arts. 166 e 167 do Código Civil (“Art. 166. É nulo (nulidade absoluta) o negócio
jurídico quando: I) celebrado por pessoa absolutamente incapaz; II) for ilícito, impossível ou indeterminável
o seu objeto; III) o motivo (a finalidade) determinante, comum a ambas as partes, for ilícito; IV) não revestir
a forma prescrita em lei; V) for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua
validade; VI) tiver por objetivo fraudar lei imperativa; VII) a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-
lhe a prática, sem cominar sanção. Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se
dissimulou, se válido for na substância e na forma”).
Inciso III: A palavra “motivo”, que conduz à nulidade do
negócio, não se refere àquele encarcerado na intenção do agente.
20 Cedida por Louise.
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A lei, aqui, se refere à causa do negócio jurídico, de forma que a
melhor interpretação deste inciso é no sentido de que é nulo o
negócio jurídico quando a sua causa for ilícita. Causa, por sua vez,
não é o motivo do negócio, mas sim a sua finalidade, a função a
que se destina. (Ex.: Contrato de locação celebrado entre 2 amigos,
com o objetivo de ali instalar uma casa de prostituição. Neste caso,
o objeto do contrato é licito (uso oneroso do imóvel), no entanto,
sua finalidade não o é (instalar casa de prostituição).
Inciso VII: A lei dispõe expressamente que aquele negócio
é vedado sem, entretanto, fixar-lhe uma sanção específica, quando
esta for fixada, será ela aplicada.
a.1) Características da nulidade absoluta:
Pode ser argüida por qualquer interessado, pelo
Ministério Público (quando lhe couber intervir) ou, até mesmo,
reconhecida ex officio pelo juiz (art. 168, CC- “As nulidades dos artigos
antecedentes podem ser alegadas por qualquer interessado, ou pelo Ministério Público, quando lhe couber
intervir. Parágrafo único. As nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz, quando conhecer do negócio
jurídico ou dos seus efeitos e as encontrar provadas, não lhe sendo permitido supri-las, ainda que a
requerimento das partes.”);
Não admite a confirmação do negócio, nem convalesce
pelo decurso do tempo (art. 169, CC – “O negócio jurídico nulo não
é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do
tempo”). Ex.: Negócio celebrado por pessoa com 15 anos
(absolutamente incapaz). Este negócio é nulo e não pode ser
confirmado pelo agente quando completar 18 anos, visto que os
negócios nulos são inconfirmáveis. Por outro lado, afirmar que os
negócios nulos “não convalescem com o decurso do tempo”,
significa dizer que estes são imprescritíveis.
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Obs.: Embora a nulidade seja imprescritível, os efeitos
patrimoniais prescrevem, isto é, embora a parte interessada
possa argüir em juízo, a qualquer tempo a nulidade do negócio, se
esta desejar formular pretensão de cunho condenatório, esta
deverá obedecer os prazos fixados na lei. Ressalte-se que o maior
prazo prescricional previsto no NCC é de 10 anos.
A sentença declaratória de nulidade opera
retroativamente os seus efeitos (ex tunc). Em alguns casos,
excepcionalmente, os efeitos do negócio poderão ser mantidos em
relação a terceiro de boa-fé.
b) Nulidade relativa (anulabilidade): Menos grave que a
nulidade absoluta, sendo menor o nível de impacto produzido pela
sentença que a declara. Sua previsão legal encontra-se no art. 171,
CC (“Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico: I) por
incapacidade relativa do agente; II) por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão
ou fraude contra credores.”), que representa o “artigo matriz” da nulidade
relativa em nosso ordenamento jurídico. Entretanto, existem outros
casos que se encontram espalhados pelo Código, a exemplo do art.
496 do CC. (“É anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o
cônjuge do alienante expressamente houverem consentido.”)
Inciso II: A simulação não se encontra prevista no inciso,
pois configura um causa de nulidade absoluta.
b.1) Características da nulidade relativa:
A anulabilidade deve ser argüida em ação própria, pelo
legítimo interessado, não podendo o juiz reconhecê-la ex officio
(art. 177, CC – “A anulabilidade não tem efeito antes de julgada por sentença, nem se pronuncia
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de ofício; só os interessados a podem alegar, e aproveita exclusivamente aos que a alegarem, salvo o caso
de solidariedade ou indivisibilidade.”).
Admite confirmação expressa ou tácita (arts. 172 a 174,
CC – “Art. 172. O negócio anulável pode ser confirmado pelas
partes, salvo direito de terceiro. Art. 173. O ato de confirmação
deve conter a substância do negócio celebrado e a vontade
expressa de mantê-lo. Art. 174. É escusada a confirmação
expressa, quando o negócio já foi cumprido em parte pelo devedor,
ciente do vício que o inquinava.”)
A anulabilidade não é imprescritível, ou seja, convalesce
pelo decurso do tempo. Com isso, quer-se dizer que existem
prazos decadenciais previstos em lei para se impugnar o negócio
anulável. (arts. 178 e 179, CC – “Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência
para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado: I) no caso de coação, do dia em que ela
cessar; II) no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o
negócio jurídico; III) no de atos de incapazes, do dia em que cessar a incapacidade. Art. 179. Quando a lei
dispuser que determinado ato é anulável, sem estabelecer prazo para pleitear-se a anulação, será este
de dois anos, a contar da data da conclusão do ato.”)
Cumpre ressaltar o teor do art. 179, CC, que impõe o
prazo genérico de 2 anos para os demais negócios jurídicos, em
relação aos quais a lei não fixe um prazo específico. O termo a quo
deste será o momento em que o ato foi concluído
Obs.: A eficácia produzida pelo negócio jurídico anulável
até futura e eventual sentença condenatória, segundo Pontes de
Miranda, denomina-se eficácia interimística. Ex.: Negócio
anulável celebrado em 2005, tendo a sentença anulatória sido
proferida em 2009. Neste interregno entre 2005 e 2009 produziu-se
a eficácia interimística.
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Obs2: A regra do art. 179 do CC cumulada com a do art.
496, prejudicou a súmula 494 do STF (“AÇÃO PARA ANULAR VENDA DE
ASCENDENTE A DESCENDENTE, SEM CONSENTIMENTO DOS DEMAIS,
PRESCREVE – decai - EM VINTE ANOS, CONTADOS DA DATA DO ATO,
REVOGADA A SÚMULA 152.”), pois, nos termos daquele artigo, este
prazo será de 2 anos sempre que a lei não trouxer um prazo pré-
determinado, como é o caso do art. 496.
A despeito da polêmica (ver estudo do grande Caio
Mário), é razoável o entendimento (Humberto Theodoro Júnior) no
sentido de que a sentença anulatória de negócio jurídico tem
eficácia ex tunc . Ex.: Negócio anulável por coação realizado em
2007, para pagamento 30 dias depois. O coacto ingressa com ação
anulatória e a sentença é proferida após a realização do
pagamento. Neste caso, não haveria sentido que a sentença
produzisse apenas efeitos ex nunc, pois o pagamento não poderia
ser desconstituído, a teor do que dispõe o art. 182, CC. (“Anulado o
negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não sendo
possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente.”)
IV.3.5. Plano de eficácia do negócio jurídico: Aqui
incidem os elementos acidentais, quais sejam, a condição, o termo
e o encargo.
a) Encargo: Trata-se de um ônus que se atrela a uma
liberalidade, ou seja, o contratante sofre um pequeno ônus,
comparando-se com o grande benefício que receberá. Este
elemento é muito comum nos negócios gratuitos, a exemplo da
doação (Ex.: Doa-se um imóvel, mediante a imposição do encargo
de fazer determinada doação em dinheiro a uma instituição de
caridade).
LFG_2º Semestre_2009Civil – Pablo Stolze
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No Código Civil, o encargo encontra-se previsto nos arts.
136 e 137 (“Art. 136. O encargo não suspende a aquisição nem o exercício do direito, salvo
quando expressamente imposto no negócio jurídico, pelo disponente, como condição suspensiva. Art. 137.
Considera-se não escrito o encargo ilícito ou impossível, salvo se constituir o motivo determinante da
liberalidade, caso em que se invalida o negócio jurídico.”).
Ressalte-se, que, nos termos do art. 136, o encargo, em
regra, não suspende o exercício do direito pelo outro contratante.
Assim, no exemplo acima mencionado, tão logo realizada a doação,
o donatário adquire os direitos de propriedade sobre o imóvel
doado, mesmo antes de realizar a doação que lhe foi imposta.
Excepcionalmente, a aquisição do direito poderá ser condicionada
ao implemento do encargo, da mesma forma com que se dá no
caso das condições.
Já no que se refere ao art. 137, observa-se que, se o
encargo for ilícito ou impossível este será desconsiderado, ou
seja, no caso de uma doação com encargo impossível, esta será
considerada uma doação pura e simples. Porém, o negócio jurídico
poderá ser totalmente anulado, quando o encargo ilícito foi a causa
decisiva de sua realização.
b) Condição: Trata-se de um elemento acidental, previsto
segundo a vontade das partes (art. 121, CC – “Considera-se condição a cláusula
que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento
futuro e incerto”), consistente em um evento futuro e incerto, que
subordina ou resolve a eficácia jurídica do negócio.
Cumpre ressaltar que a cláusula que impõe a condição
decorre sempre da vontade das partes, nunca decorrendo da lei.
A condição caracteriza-se por 2 aspectos
cumulativos:
LFG_2º Semestre_2009Civil – Pablo Stolze
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Futuridade: Não havendo futuridade, não existe a
condição. Ex.: Contrato de doação de metade do prêmio da loteria,
cujo sorteio foi realizado na véspera, caso se venha a ganhar. Neste
caso não há condição pois o evento já aconteceu.
Incerteza: Decorre do fato.
Obs.: A morte é uma condição? R: Em geral, a morte não
é condição, pois trata-se de uma certeza de vida, uma vez que
todos um dia irão morrer, caracterizando termo. Por outro lado,
limitando-se o tempo para a ocorrência da morte, esta se torna
uma condição, pois não há como se precisar que ela ocorrerá
naquele período. Ex.: “A” doará imóvel a “B” se “C”, seu tio, morrer
até o dia 20/09/09. Aqui, não se pode definir se a morte de “C”
realmente ocorrerá.
b.1) Classificação da condição:
b.1.1) Quanto ao modo de atuação: A condição poderá
ser suspensiva ou resolutiva.
Condição suspensiva: É aquela que subordina o início
da eficácia jurídica do negócio (art. 121 c/c art. 125, CC – “Art. 121.
Considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o
efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto. Art. 125. Subordinando-se a eficácia do negócio
jurídico à condição suspensiva, enquanto esta se não verificar, não se terá adquirido o direito, a que
ele visa.”). Ex.: Compra e venda de camisas de propaganda política,
caso o candidato venha a obter êxito nas eleições. Caso isto não
ocorra, o contrato firmado não produzirá qualquer efeito, pois sua
execução sequer foi iniciada.
Obs.: O art. 125, CC deixa claro que a condição
suspensiva, enquanto não implementada, paralisa não apenas a
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exigibilidade, mas também os direitos (e deveres) decorrentes do
negócio jurídico.
O Prof. Caio Mário, em sua obra Instituições de Direito
Civil, adverte quanto à possibilidade de haver pagamento indevido,
quando este é realizado antes do implemento da condição
suspensiva. Isto porque, enquanto não for verificada a condição,
não há direitos e obrigações recíprocos, evitando-se, assim, o
enriquecimento sem causa.
Condição resolutiva: É aquela que, quando
implementada, resolve ou desfaz os efeitos jurídicos do negócio,
nos termos dos arts. 127 e 128, CC (“Art. 127. Se for resolutiva a condição, enquanto
esta se não realizar, vigorará o negócio jurídico, podendo exercer-se desde a conclusão deste o direito
por ele estabelecido. Art. 128. Sobrevindo a condição resolutiva, extingue-se, para todos os efeitos, o
direito a que ela se opõe; mas, se aposta a um negócio de execução continuada ou periódica, a sua
realização, salvo disposição em contrário, não tem eficácia quanto aos atos já praticados, desde que
compatíveis com a natureza da condição pendente e conforme aos ditames de boa-fé.”). Ex.: “A”
permite que “B” receba a renda proveniente do aluguel de um
imóvel até que venha a passar em um concurso. No momento em
que “A” foi aprovado, o negócio jurídico acima mencionado perderá
sua eficácia.
b.1.2) Quanto à licitude: Nos termos do art. 122, CC, , a
condição poderá ser lícita ou ilícita. (“São lícitas, em geral, todas as condições não
contrárias à lei, à ordem pública ou aos bons costumes; entre as condições defesas se incluem as que
privarem de todo efeito o negócio jurídico, ou o sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes.”)
Condição Lícita
Condição Ilícita: É aquela contrária à lei, à ordem
pública ou aos bons costumes. Nada impede que uma condição
ilícita seja suspensiva ou resolutiva.
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87
São consideradas ilícitas a condição perplexa - aquela
contraditória em seus próprios termos, privando o negócio jurídico
totalmente de efeitos, ex.: compra e venda de um imóvel sob a
condição de que o comprador não possa nele entrar - e a condição
puramente potestativa – vedada por lei e de natureza ilícita, é
aquela que faz depender os efeitos do negócio ao exclusivo arbítrio
de uma das partes, ex.: contrato cuja condição é de que a parte
somente pagará se assim quiser, diferentemente da condição
simplesmente potestativa, que é admitida pelo nosso sistema e,
embora dependa da vontade de uma das partes, não é abusiva
porque se correlaciona a outras condições circunstanciais.
O STJ tratou da condição puramente potestativa no AgRg
no AgRg no Ag 652.503/RJ, abaixo transcrito:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. PROCESSO CIVIL.
CLÁUSULA PURAMENTE POTESTATIVA. ARTIGO 115 DO CÓDIGO
CIVIL DE 1916. PROIBIÇÃO PELO SISTEMA JURÍDICO. 1. "São
lícitas, em geral, todas as condições, que a lei não vedar
expressamente. Entre as condições defesas se incluem as que
privarem de todo efeito o ato, ou o sujeitarem ao arbítrio de uma
das partes." (Artigo 115 do Código Civil de 1916).
2. As regras de locação não admitem cláusula que
conceda a uma das partes benefício ou vantagem que a
torne mais poderosa, ou ainda que a submeta ao arbítrio da
outra.
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Obs.: Vale lembrar a existência de situações
excepcionais em que prevalece a exclusiva vontade de uma das
partes como condição de eficácia do negócio, a exemplo do art. 49,
CDC. (“O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato
de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços
ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio”)
Obs2: O que seria uma condição promiscua? R: É aquela
é nasce simplesmente potestativa e se impossibilita por uma
circunstância superveniente. (Ex.: Time de futebol assina contrato
com jogador, determinando que ele receberá 1 milhão de reais se
vier a se tornar o artilheiro do campeonato, mas o jogador quebra a
perna e precisa parar de jogar).
Obs3: Interpretando o art. 123 do CC (“Invalidam os negócios
jurídicos que lhes são subordinados: I) as condições física ou juridicamente impossíveis, quando
suspensivas; II) as condições ilícitas, ou de fazer coisa ilícita; III) as condições incompreensíveis ou
contraditórias”), concluímos que uma condição ilícita (ou de fazer coisa
ilícita) invalida todo o negócio jurídico.
b.1.3) Quanto à origem: A condição poderá ser
potestativa, mista ou casual.
Condição potestativa: Aquela que se origina da vontade
das partes, podendo ser simples ou puramente potestativas,
conforme explicação acima.
Condição mista: É aquela que deriva da vontade da
parte de do ato de um terceiro.
Condição casual: É aquela que depende de uma
circunstancia natural, isto é, está ligada à ocorrência de um fato da
LFG_2º Semestre_2009Civil – Pablo Stolze
89
natureza. Ex.: Contrato de safra se vier a chover no ano seguinte.
c) Termo: Acontecimento futuro e certo que interfere na
eficácia jurídica do negócio. Em geral, o termo consiste na
determinação de uma data para que o negócio jurídico possa
passar a produzir ou deixar de produzir seus efeitos.
Assim como a condição, caracteriza-se por 2 aspectos
cumulativos, daquela se diferindo apenas acerca da certeza
quanto à ocorrência do evento:
Futuridade
Certeza
c.1) Classificação do termo:
c.1.1) Quanto ao modo de atuação: O termo poderá
ser inicial ou final.
c.1.2) Quanto à origem: O termo poderá ser
convencional, legal ou de graça.
Termo convencional: Fixado pela vontade das partes.
Termo legal: Determinado pela lei, o que é muito
comum no âmbito das obrigações tributárias.
Termo de graça (Judicial): Fixado pelo juiz em decisão
ou sentença.
Obs.: O art. 131, CC (“O termo inicial suspende o exercício, mas não a
aquisição do direito.”) estabelece que, diferentemente da condição
suspensiva (art. 125, CC), o termo inicial, posto suspenda a
exigibilidade do negócio, não impede a aquisição dos direitos e
LFG_2º Semestre_2009Civil – Pablo Stolze
90
obrigações dele decorrentes, isto é, os direitos e obrigações
recíprocos passam a existir desde a celebração do negócio, não
sendo, porém, exigíveis, o que só será possível quando do advento
do termo designado.
Obs2: O BACEN, através da Resolução 3.516/07, proíbe
as instituições financeiras a cobrar tarifa de liquidação antecipada
(TLA).
9ª Aula – 24/09/09
Pretensão
Tv PRESCRIÇÃO AÇÃO
NJ
Direito à
Prestação
Não é correto dizer que mesmo depois do prazo
prescricional o direito de ação extinguiu-se porque o direito de ação
é o direito de pedir ao Estado a prestação jurisdicional.
A PRESCRIÇÃO não ataca o direito de ação.
A PRESCRIÇÃO ataca a PRETENSÃO.
Nos termos do art. 189/CC, regra de clareza meridiana,
concluímos que a pretensão nasce no dia em que o direito à
prestação é violado e morre no último dia do prazo prescricional.
Depois do prazo prescricional podemos dizer que existe
direito de ação, mas não existe mais a PRETENSÃO.
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91
PRETENSÃO – CONCEITO a pretensão é o poderpoder
jurídicojurídico conferido ao credor de coercitivamente exigir o
cumprimento da prestação violada.
OBS: O CDC, art. 27, já utilizava essa dicção de que a
prescrição ataca a pretensão. Ou seja, o CDC já nasceu com essa
preocupação técnica de dizer que a prescrição ataca a pretensão.
Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato
do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do
conhecimento do dano e de sua autoria.
O CC inaugura a disciplina da prescrição no art. 189.
Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela
prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206.
OBS: Só o prazo prescricional refere-se à
pretensão no NCC. Todo prazo prescricional deve estar previsto
em lei e no NCC os prazos prescricionais encontram-se em
apenas dois artigos: arts. 205 e 206.
TODOS OS OUTROS PRAZOS DO CC SÃO DECADENCIAIS!
No CC-16 o prazo prescricional extintivo máximo era de
20 anos. No NCC o prazo máximo é de 10 anos – art. 205 – o art.
206 traz os PRAZOS PRESCRICIONAIS ESPECIAIS.
Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo
menor.
Art. 206. Prescreve:21
§ 1o Em um ano:
I - a pretensão dos hospedeiros ou fornecedores de víveres destinados a consumo no
próprio estabelecimento, para o pagamento da hospedagem ou dos alimentos;
II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:
21 Prazos prescricionais especiais.
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92
a) para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado
para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza,
com a anuência do segurador;
b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão;
III - a pretensão dos tabeliães, auxiliares da justiça, serventuários judiciais, árbitros e
peritos, pela percepção de emolumentos, custas e honorários;
IV - a pretensão contra os peritos, pela avaliação dos bens que entraram para a formação
do capital de sociedade anônima, contado da publicação da ata da assembléia que aprovar o laudo;
V - a pretensão dos credores não pagos contra os sócios ou acionistas e os liquidantes,
contado o prazo da publicação da ata de encerramento da liquidação da sociedade.
§ 2o Em dois anos, a pretensão para haver prestações alimentares, a partir da data em que
se vencerem.
§ 3o Em três anos:
I - a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos;
II - a pretensão para receber prestações vencidas de rendas temporárias ou vitalícias;
III - a pretensão para haver juros, dividendos ou quaisquer prestações acessórias, pagáveis,
em períodos não maiores de um ano, com capitalização ou sem ela;
IV - a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa;
V - a pretensão de reparação civil;
VI - a pretensão de restituição dos lucros ou dividendos recebidos de má-fé, correndo o
prazo da data em que foi deliberada a distribuição;
VII - a pretensão contra as pessoas em seguida indicadas por violação da lei ou do estatuto,
contado o prazo:
a) para os fundadores, da publicação dos atos constitutivos da sociedade anônima;
b) para os administradores, ou fiscais, da apresentação, aos sócios, do balanço referente ao
exercício em que a violação tenha sido praticada, ou da reunião ou assembléia geral que dela deva tomar
conhecimento;
c) para os liquidantes, da primeira assembléia semestral posterior à violação;
VIII - a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento,
ressalvadas as disposições de lei especial;
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93
IX - a pretensão do beneficiário contra o segurador, e a do terceiro prejudicado, no caso de
seguro de responsabilidade civil obrigatório.
§ 4o Em quatro anos, a pretensão relativa à tutela, a contar da data da aprovação das
contas.
§ 5o Em cinco anos:
I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou
particular;
II - a pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e
professores pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos
respectivos contratos ou mandato;
III - a pretensão do vencedor para haver do vencido o que despendeu em juízo.
No NCC o prazo para propor ação de reparação de dano
caiu para 03 anos enquanto que no CC-16 era de 20 anos! Os
prazos prescricionais em geral foram reduzidos no NCC.
OBS1: A Fazenda Pública tem prazo de 05 anos para
deduzir uma pretensão em face do cidadão. Todavia, o STJ decidiu,
em recente julgado (noticiário da semana passada – RESP
1.137.354) firmou entendimento no sentido de que o prazo
prescricional para se formular pretensão contra a Fazenda Pública
é de 03 anos.
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.PRESCRIÇÃO. DECRETO
Nº 20.910/32. ADVENTO DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL
PARA TRÊS ANOS.
1. O legislador estatuiu a prescrição de cinco anos em benefício do Fisco e, com
o manifesto objetivo de favorecer ainda mais os entes públicos, estipulou que, no caso da
eventual existência de prazo prescricional menor a incidir em situações específicas, o prazo
quinquenal seria afastado nesse particular. Inteligência do art. 10 do Decreto nº 20.910/32. 2.
O prazo prescricional de três anos relativo à pretensão de reparação civil – art. 206, § 3º, V, do
Código Civil de 2002 – prevalece sobre o quinquênio previsto no art. 1º do Decreto nº
20.910/32. 3. Recurso especial provido.
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No CC/02 os prazos prescricionais da prescrição
extintiva da pretensão estão nos arts. 205 e 206.
DECADÊNCIADECADÊNCIA :
A DECADÊNCIA ou CADUCIDADE não se refere a direitos
com conteúdo prestacional, mas sim a direitos potestativos.
Direito Potestativo – Conceito direito potestativo
nada mais é do que um direito de sujeição. Ao exercer o direito
potestativo, o seu titular simplesmente interfere na esfera jurídica
alheia, sem que esta pessoa nada possa fazer.
Por exemplo, o advogado tem o direito potestativo de
renunciar ao mandato, assim como o cliente também tem o direito
potestativo de revogar o mandato dado ao advogado.
Existem direitos potestativos sem prazo para o seu
exercício, mas existem direitos potestativos com prazo para
exercício. Sempre que o direito potestativo tiver prazo para
o seu exercício, esse prazo será decadencial.
PRAZO DECADENCIAL PARA O EXERCÍCIO DE UM DIREITO
POTESTATIVO.
O prazo decadencial pode ser legal ou convencional.
Exemplo: o direito de anular o negócio é o típico direito potestativo
– a outra parte vai sofrer a interferência – o art. 178 é um exemplo
de prazo decadencial legal.
Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado:
I - no caso de coação, do dia em que ela cessar;
II - no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico;
LFG_2º Semestre_2009Civil – Pablo Stolze
95
III - no de atos de incapazes, do dia em que cessar a incapacidade.
O prazo decadencial convencional é aquele criado pela
vontade das partes. Exemplo: cláusula contratual que estipula
prazo para a desistência do negócio é o típico prazo decadencial
convencional.
CAUSAS IMPEDITIVAS, SUSPENSIVAS ECAUSAS IMPEDITIVAS, SUSPENSIVAS E
INTERRUPTIVAS DO PRAZO PRESCRICIONALINTERRUPTIVAS DO PRAZO PRESCRICIONAL
Em geral, tais causas referem-se a prazos prescricionais.
Todavia, por exceção, observamos a previsão de causa impeditiva
de decadência no art. 26, § 2º do CDC. Por exemplo, o prazo
potestativo de reclamar em juízo o defeito de produto ou serviço
(vício do produto ou serviço): 30 dias para bens não duráveis e 90
para bens duráveis. Todavia, o próprio CDC diz que, se o
consumidor formular uma reclamação junto ao fornecedor e
enquanto este não lhe der resposta definitiva, o prazo decadencial
de 90 dias não começa a correr – § 2º - é exemplo de
impedimento de início de prazo decadencial.
Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de
fácil constatação caduca em:
§ 2° Obstam a decadência:
I - a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor
de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma
inequívoca;
No NCC as causas que IMPEDEM ou SUSPENDEM a
prescrição estão nos arts. 197 a 199 e as causas que INTERROMPEM
a prescrição estão no art. 202/CC.
Art. 197. Não corre a prescrição:
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96
I - entre os cônjuges, na constância da sociedade conjugal;
II - entre ascendentes e descendentes, durante o poder familiar;
III - entre tutelados ou curatelados e seus tutores ou curadores, durante a tutela ou curatela.
Art. 198. Também não corre a prescrição:
I - contra os incapazes de que trata o art. 3o;
II - contra os ausentes do País em serviço público da União, dos Estados ou dos Municípios;
III - contra os que se acharem servindo nas Forças Armadas, em tempo de guerra.
Art. 199. Não corre igualmente a prescrição:
I - pendendo condição suspensiva;
II - não estando vencido o prazo;
III - pendendo ação de evicção.
Se a causa se dá no INÍCIO DO PRAZO = IMPEDE; se o PRAZO
JÁ ESTAVA CORRENDO e a causa surge = SUSPENDE. A causa
suspende o prazo enquanto ela durar, finda a causa o prazo volta a
correr.
Por exemplo, se já houver transcorrido 02 anos quando
sobreveio a causa, finda a causa, o prazo restante será de 08 anos,
uma vez que o prazo prescricional é de 10 anos.
Funcionamento das causas que impedem ou
suspendem – exemplo art. 197, I: Art. 197. Não corre a prescrição: I - entre
os cônjuges, na constância da sociedade conjugal;22
Marido e mulher podem ser sócios dependendo do regime
de bens do casamento. O marido, por exemplo, tem direito a uma
prestação já vencida contra a esposa. Enquanto eles estiverem
casados, embora o direito dele à pretensão não corre durante a
22 Poderia ser também “companheiros”.
LFG_2º Semestre_2009Civil – Pablo Stolze
97
constância do casamento causa impeditiva = impede o início do
prazo.
Causa Suspensiva Já havia corrido, no exemplo
acima, 02 anos do prazo, mas eles não eram casados. Após o início
do prazo – 02 anos – eles casam e ficam casados por 03 anos.
Terminado o casamento, o prazo volta a correr restando 05 anos:
2+3++5= 10 anos.
CAUSAS INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO: são muito
perigosas. Quando o prazo prescricional é interrompido, recomeça
a contar do zero! Todavia, o NCC inovou estabelecendo que a
interrupção da prescrição só pode ocorrer uma única vez – art.
202, caput –.
Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:
I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;
II - por protesto, nas condições do inciso antecedente;
III - por protesto cambial;
IV - pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores;
V - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
VI - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor.
Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper.
OBS interpretando o art. 202, I a doutrina processual
brasileira – prof. Antônio Carlos Marcatto – observa que este
dispositivo do CC deverá ser entendido em consonância com o § 1º
do art. 219/CPC no sentido da retroatividade da eficácia
interruptiva do despacho citatório.
LFG_2º Semestre_2009Civil – Pablo Stolze
98
Inciso II é a medida cautelar de protesto – protesto
judicial –. Se o credor ingressar com o protesto cautelar, a
prescrição estará interrompida. Muitos credores fazem isso,
protestam em juízo para interromper o prazo.
Inciso III – PEGADINHA: esse protesto do inciso III é o
protesto de título de crédito! Esse inciso derrubou uma Súmula
do STF 153 que dizia que protesto cambiário não interrompe
prescrição. O CC é expresso protesto cambial interrompe a
prescrição.
Inciso IV habilitar o crédito é o credor levar o crédito
ao processo. Sempre que o credor habilitar seu crédito em processo
de inventário ou concurso de credores, interrompe a prescrição.
Inciso VI se o devedor, ainda que extrajudicialmente,
confessar uma dívida – confissão de dívida – interrompe a
prescrição. Se o devedor, por qualquer ato, ainda que extrajudicial,
reconhecer a dívida, interrompe.
Inciso V – PEGADNHA exemplos: citação, interpelação,
a notificação. A notificação que interrompe a prescrição temA notificação que interrompe a prescrição tem
que ser, necessariamente, judicialque ser, necessariamente, judicial? A notificação extrajudicial
(por AR), segundo Pablo deveria interrompe, mas pela letra da
lei, notificação extrajudicial NÃO INTERROMPE porque a lei diz:
“ato judicial”. Pablo não concorda, entende que deveria ser
extrajudicial também.
OBS: existe um projeto de lei n. 3293/2008 do
deputado Celso Russomano que pretende estabelecer que
notificação extrajudicial também interrompa prescrição.
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CCARACTERÍSTICASARACTERÍSTICAS EE A ASPECTOSSPECTOS R RELEVANTESELEVANTES DADA P PRESCRIÇÃORESCRIÇÃO
EE DADA D DECADÊNCIAECADÊNCIA:
1ª) Prazos prescricionais não podem ser alterados pela
vontade das partes (art. 192). Já os decadenciais, por óbvio,
apenas os convencionais admitem alteração.
Art. 192. Os prazos de prescrição não podem ser alterados por acordo das partes.
2ª) A PRESCRIÇÃO pode ser alegada em qualquer grau de
jurisdição pela parte interessada (art. 193). Já a DECADÊNCIA LEGAL
deve ser reconhecida de ofício (art. 210) e a CONVENCIONAL, alegada
pelo interessado, em qualquer grau de jurisdição (art. 211).
Art. 193. A prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição, pela parte a quem aproveita.
Art. 210. Deve o juiz, de ofício, conhecer da decadência, quando estabelecida por lei.
Art. 211. Se a decadência for convencional, a parte a quem aproveita pode alegá-la em qualquer grau de jurisdição, mas o juiz não pode suprir a alegação.
3ª) A PRESCRIÇÃO pode ser reconhecida de ofício
pelo juiz? O Direito Positivo brasileiro, art. 219, § 5º do CPC firma a
seguinte regra: “o juiz pronunciará de ofício a prescrição”.
E se o devedor não quiser que o juiz pronuncie de
ofício a prescrição, uma vez que é ao devedor que interessa
prescrição? A prescrição é uma defesa do devedor e ele pode
querer renunciar a ela – art. 191/CC – então, como harmonizar a
regra do CPC que manda o juiz reconhecer de ofício a prescrição e a
regra do CC que diz que o devedor pode rejeitá-la.
O Enunciado 295 da IV Jornada de Civil, com
propriedade, estabelece que a previsão normativa do
LFG_2º Semestre_2009Civil – Pablo Stolze
100
reconhecimento de ofício da prescrição não retira do devedor a
faculdade de renúncia à sua defesa.
Para processos em andamento, em respeito ao
Princípio da Cooperatividade, é recomendável que o juiz, antes de
pronunciar a prescrição, conceda prazo para que autor e réu se
manifestem. O credor (autor) poderá demonstrar não ter havido
prescrição, e o devedor renunciar a ela. Caso o réu não se
manifeste no prazo, deverá o juiz pronunciá-la de ofício.
OBS: Ler (no material de apoio) o texto do professor
Arruda Alvim a respeito da contagem de prazo no Código de 2002
(art. 2028/CC).
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTEPRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Na linha de pensamento do professor Arruda Alvim, trata-
se da prescrição que se opera no bojo do próprio procedimento,
estando a pretensão já deduzida em juízo.
Exemplo: pretensão
Prazo prescricional
E se o processo já deduzido, ficar parado no PJ por mais
de cinco anos? O réu pode alegar que, embora você tenha deduzido
a pretensão no prazo, ocorreu a prescrição? No Direito Tributário,
nos termos da Lei 11.051/04, que mudou a LEF (art. 40, § 4º), foi
admitida expressamente a prescrição intercorrente.
No processo civil a tese da prescrição intercorrente não é
pacificamente aceita porque, mormente porque a paralisação pode
decorrer do próprio judiciário (AgRgAg 618909/PE, RESP 827948/SP
e Súmula 106 do STJ) e não se deve ao credor e, mesmo que ele
LFG_2º Semestre_2009Civil – Pablo Stolze
101
desse motivo, existem sanções processuais contra ele como, por
exemplo, a perempção.
AgRg no Ag 618909 / P.E - Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA
PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO-OCORRÊNCIA. DEMORA IMPUTADA AO PODER JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA. FUNDAMENTOS SUFICIENTES PARA EMBASAR A DECISÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.1. Conforme previsto no art. 535 do CPC, os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão existentes na decisão recorrida. Não há omissão quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e precisa sobre a questão posta nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão.2. A demora na prestação jurisdicional resultou exclusivamente do mecanismo judiciário, pelo que não se opera a prescrição intercorrente. Inteligência da Súmula 106/STJ.3. O agravante não procedeu ao cotejo analítico do acórdão recorrido e dos paradigmas, conforme exigência dos arts. 541, parágrafo único, do CPC, e 255, §§ 1º e 2º, do RI/STJ.4. Agravo regimental improvido.
REsp 827948 / SP - Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS
RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO. CULPA DO EXEQÜENTE. INEXISTÊNCIA.- Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos alheios à vontade do autor, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência. (Súmula 106)
Súmula: 106
PROPOSTA A AÇÃO NO PRAZO FIXADO PARA O SEU EXERCICIO, A DEMORA NA CITAÇÃO, POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DA JUSTIÇA, NÃO JUSTIFICA O ACOLHIMENTO DA ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO OU DECADENCIA.
OBS: Excepcionalmente, a teoria estudada é aplicada
pelo direito processual, a exemplo da Súmula 264/STF referente à
ação rescisória e da execução de título judicial (matéria que serão
vistas pelo professor Fredie Didier).
DIREITO DAS OBRIGAÇÕESDIREITO DAS OBRIGAÇÕES
CONCEITO trata-se do conjunto de normas que regula a
relação pessoal e patrimonial entre credor e devedor, incumbindo a
este último uma prestação de dar, fazer ou não fazer, respeitadas,
LFG_2º Semestre_2009Civil – Pablo Stolze
102
segundo o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, a sua
dimensão existencial.
OBRIGAÇÃO a palavra obrigação tanto pode se
referir, em sentido estrito, ao próprio dever imposto ao devedor,
como também, em sentido amplo, pode traduzir a própria relação
obrigacional.
C relação obrigacional D
Obrigação
OBS: DIFERENÇA ENTRE OBRIGAÇÃO PROPTER
REM(OB REM) E OBRIGAÇÃO COM EFICÁCIA REAL:
A obrigação propter rem é uma relação mista porque
tem características de relação real e pessoal. Esta obrigação
vincula-se a uma coisa, acompanhando-a, independentemente de
quem seja o devedor (ver RESP 846187/SP). Exemplo: obrigação
de pagar IPTU, taxa de condomínio (essa é uma típica obrigação
propter rem).
A obrigação com eficácia real, por sua vez, é
simplesmente uma obrigação registrada em cartório, na forma da
lei, e que passa a ter oponibilidade erga omnes (Exemplo: art. 8º
da Lei 8245/91 – Locações). Não basta registrar em cartório, tem
que ter um fundamento jurídico que autorize tal efeito.
Art. 8º Se o imóvel for alienado durante a locação, o adquirente poderá denunciar o contrato, com o prazo de noventa dias para a desocupação, salvo se a locação for por tempo determinado e o contrato contiver cláusula de vigência em caso de alienação e estiver averbado junto à matrícula do imóvel.
§ 1º Idêntico direito terá o promissário comprador e o promissário cessionário, em caráter irrevogável, com imissão na posse do imóvel e título registrado junto à matrícula do mesmo.
§ 2º A denúncia deverá ser exercitada no prazo de noventa dias contados do registro da venda ou do compromisso, presumindo - se, após esse prazo, a concordância na manutenção da locação.
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103
O que é obrigação natural?
Trata-se de uma obrigação imperfeita, porque
desprovida de exigibilidade jurídica. Livro específico sobre o
tema: Sérgio Covello (Ed. Leud) “A Obrigação Natural – Elementos
para uma possível teoria”.
Exemplo: dívida de jogo; dívida prescrita.
Sabemos que a obrigação natural é desprovida de
exigibilidade jurídica, mas dela pode existir efeito? Embora
desprovida de coercibilidade, a obrigação natural produz o efeito da
Solute Retentio (retenção do pagamento) – art. 882/CC –.
Em direito das obrigações, qual é a diferença
entre Schuld e Haftung? Schuld traduz o débito e Haftung a
responsabilidade patrimonial. Normalmente schuld e haftung
estão na mesma pessoa, mas pode acontecer de schuld e haftung
estarem em pessoas distintas, por exemplo, FIADOR : o débito é do
devedor, o fiador tem a responsabilidade patrimonial.